рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Правоведение

акте поведения. Бездействие является нарушением, если человек согласно

нормам права должен был действовать, а он бездействовал (например, не

оказал помощь пострадавшему в ДТП).

Правонарушение – это такое поведение человека, которое противоречит

предписаниям норм права. Поэтому правонарушение можно назвать

противоправным поведением, т.к. оно направлено против тех общественных

отношений, которые регулируются и охраняются нормами права. Противоправное

поведение посягает на интересы других лиц, но противоправным является

только посягательство на те интересы, которые защищены нормами права. Если

посягались на частные интересы, которые не защищены законом, то

правонарушения нет.

Правонарушение – это поведение, причиняющее вред обществу, государству.

Правонарушением признается только виновное поведение субъектов права.

Противоправное поведение только тогда является правонарушением, когда в

действие или бездействие нарушителя имеется вина, потому что лицо осознанно

совершало это. Вина – это психическое отношение правонарушителя к своему

противоправному поведению, и влечет за собой применение мер

государственного воздействия. Ущерб может быть политическим, экономическим,

моральным и т.д.

Состав правонарушения – это описание признаков правонарушения по

схеме: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона:

Объект правонарушения – это область общественных отношений, регулируемых и

охраняемых правом.

Объективная сторона – характеристика деяния, способа его совершения,

обстоятельств, повлекших последствий (например, - групповой с применением

оружия, повторно, причинившее значительный ущерб и т.д.).

Субъект правонарушения – лицо, которое совершило правонарушения,

характеристика правонарушителя (например, несовершеннолетний, беременная,

наличие судимости и т.д.).

Субъективная сторона – форма вины. Здесь действует принцип: незнание

официально опубликованного закона не освобождает от ответственности за его

несоблюдение. Важна дифференциация формы вины. Различается две формы вины:

умысел и неосторожность. Умысел (умышленная вина) имеет место, когда лицо,

совершившее правонарушение, желает наступления последствий своего поведения

(например, совершает кражу, не подчиняется администрации предприятия).

Неосторожность как форма вины бывает двух видов: самонадеянность (когда

лицо предвидит последствия, но легкомысленно рассчитывает на возможность

избежать их); небрежность (когда лицо не предвидит последствий своих

действий, но может и должен был их предвидеть).

27.ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Правонарушение – это виновное поведение праводееспособного индивида,

которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и

влечет за собой юридическую ответственность. Все правонарушения по степени

общественной опасности подразделяются на два вида: проступок и

преступление.

Проступки – это такие правонарушения, которые характеризуются меньшей

степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями. К ним

относятся дисциплинарные, административные и гражданские правонарушения.

Разграничение проступков осуществляется в зависимости от сферы тех

общественных отношений, которым причиняется вред в результате

противоправного поведения. Дисциплинарные проступки—правонарушения, которые

совершаются в сфере служебных отношений (например, нарушение распорядка

рабочего дня). Административные проступки – правонарушения, посягающие на

установленный законом общественный порядок, на отношения в сфере

исполнительной и распорядительной деятельности органов государства

(например, безбилетный проезд, нарушение правил пожарной безопасности и

т.д.). Гражданский проступок – правонарушения, совершаемые в сфере

имущественных и неимущественных отношений, которые составляют духовную

ценность. Эти правонарушения выражаются в нанесении организациям или

гражданам имущественным вреда, состоящего в ненадлежащем исполнении или

неисполнении обязательств по договору. Они могут состоять и в причинении

морального вреда (например, распространение сведений порочащих честь и

достоинство гражданина).

Преступление отличается от проступка повышенной степенью общественной

опасности и причиняют более тяжелый вред личности, государству, обществу.

Преступления посягают на основы государственного и общественного строя, на

собственность, личность и права граждан и влекут за собой применение мер

уголовного наказания.

Состав правонарушения – это описание признаков правонарушения по

схеме: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона:

Объект правонарушения – это область общественных отношений, регулируемых и

охраняемых правом.

Объективная сторона – характеристика деяния, способа его совершения,

обстоятельств, повлекших последствий (например - групповой с применением

оружия, повторно, причинившее значительный ущерб и т.д.).

Субъект правонарушения – лицо, которое совершило правонарушения,

характеристика правонарушителя (например, несовершеннолетний, беременная,

наличие судимости и т.д.).

Субъективная сторона – форма вины. Здесь действует принцип: незнание

официально опубликованного закона не освобождает от ответственности за его

несоблюдение. Важна дифференциация формы вины. Различается две формы вины:

умысел и неосторожность. Умысел (умышленная вина) имеет место, когда лицо,

совершившее правонарушение, желает наступления последствий своего поведения

(например, совершает кражу, не подчиняется администрации предприятия).

Неосторожность как форма вины бывает двух видов: самонадеянность (когда

лицо предвидит последствия, но легкомысленно рассчитывает на возможность

избежать их); небрежность (когда лицо не предвидит последствий своих

действий, но может и должен был их предвидеть).

28.ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ

Юридическая ответственность наступает в результате нарушения

предписаний правовых норм и проявляется в форме применения к

правонарушителю мер государственного принуждения. Важнейшим признаком

юридической ответственности является то, что она определяется государством

и применяется его компетентными органами. Т.е. юридическая ответственность

означает применение к правонарушителю санкций правовых норм, указанных в

них определенных мер ответственности. Основанием для юридической

ответственности является правонарушение. Если поведение субъекта не

попадает под определение правонарушения, то не может быть и юридической

ответственности.

Юридическая ответственность — это сложное социально-правовое явление,

включающее в себя как минимум две стороны: государство и правонарушитель.

Между ними складываются правоохранительные отношения, где государство

выступает как управомоченная сторона, а правонарушитель — как обязанная.

При этом обе стороны действуют в рамках закона и реализация юридической

ответственности осуществляется на основе права, конкретных санкций правовых

норм, предусматривающих ответственность за данное правонарушение.

Основными принципами юридической ответственности являются:

Законность. Это означает, что ответственность применяется только за

правонарушение, т. е. виновное противоправное деяние, совершенное

праводееспособным лицом. Конкретная мера ответственности строго ограничена

пределами санкции нарушенной нормы и при ее реализации может быть смягчена,

но не усилена.

Обоснованность. Обоснованность ответственности означает: во-первых, —

объективное исследование обстоятельств дела, сбор и оценка доказательств,

аргументированность вывода о виновности; во-вторых, — определение

конкретных мер наказания, взыскания, возмещения вреда в точном соответствии

с критериями закона.

Принцип, по которому никто не должен дважды нести уголовную или иную

ответственность за одно и то же правонарушение. Если человек был осужден

или оправдан судом по конкретному делу, он не может вторично быть судим за

то же.

Принцип состязательности процесса и право на защиту лица, привлеченного у

ответственности. С этим связана презумпция невиновности: каждый человек,

обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным пока его вина не

будет доказана в установленном законом порядке, вступившим в законную силу

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Он

имеет право оспаривать доказательства соей вины. Государственным органам

запрещено принуждать обвиняемого к даче показаний.

Принцип неотвратимости и своевременности. Неотвратимость ответственности

зависит от работы правоохранительных органов. Безнаказанность поощряет

повторение правонарушений. Своевременность означает не только привлечение

правонарушителя к ответственности в течение действия срока давности, но и

то, что наказание должно следовать за правонарушением как можно с меньшей

задержкой во времени.

Принцип целесообразности и гуманизма. Это означает, что лицо, совершившее

правонарушение и признанное виновным, может быть полностью или частично

освобождено от санкций по тем причинам, что возместил добровольно ущерб или

устранил причиненный вред, раскаялся, в силу чего дальнейшее наказание

—нецелесообразно. Принцип гуманизма в том, что при наличии уважительных

причин (например, ухудшение здоровья) наказание может быть смягчено.

Виды юридической ответственности зависят от характера совершенного

правонарушения. Различают дисциплинарную, административную, материальную,

гражданскую, уголовную ответственность:

дисциплинарная ответственность заключается в наложении на виновное лицо

дисциплинарного взыскания властью руководства (начальника). Это —

замечание, выговор, увольнение, понижение в должности;

административная ответственность выражается в применение органами

исполнительной власти мер административного воздействия: предупреждение,

штраф, административный арест;

материальная ответственность заключается в возмещении имущественного вреда,

нанесенного в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей;

гражданско-правовая ответственность вытекает из нарушения имущественных и

личных неимущественных прав граждан и организаций. Результатом ее

наступления будет возмещение вреда в формах предусмотренных санкциями

гражданского права;

уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу,

совершившему преступление и ей присущи наиболее жестокие меры

государственного воздействия.

29.ТИПОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

Отношения, в которые вступают люди, объединения граждан, государство и

общество, находятся между собой в тесной взаимосвязи, образуя единое целое.

Соответственно и право, отражая, опосредуя общественные отношения, их

устойчивые признаки, свойства, представляет собой целостное образование,

систему права. Как целостное образование она охватывает все нормы,

действующие в той или иной стране, и представляет собой сложный

многоуровневый комплекс. Система права — это единство и взаимосвязь всех ее

элементов, которые неодинаковы по своему объему и содержанию: нормы права,

институты права, подотрасли и отрасли права.

История и современный мир характеризуются многообразием правовых

систем государств различных типов, форм, режимов. Национальных правовых

систем, как и государств, в современном мире много. Но все они могут быть

объединены в определенные правовые семьи. Сравнительная характеристика

правовой системы нашей планеты, анализ особенностей основных правовых

семей, существующих на земном шаре, дает базу для установления общих

закономерностей и тенденций развития права.

Профессор С.С. Алексеев выделяет четыре основных семьи национальных

систем права: романо-германское право, англосаксонское общее право,

религиозно-общинные юридические системы ряда стран Азии и Африки,

заидеологизированные правовые системы при авторитарных политических

режимах. Он считает, что на особенности правовых систем влияет политический

режим, прежде всего в зависимости от того, относится ли он к

демократическому или же авторитарному.

Другие авторы выделяют пять основных правовых систем: романо-

германская (континентальная) правовая семья, англосаксонская правовая

семья, мусульманская правовая семья, индусское право, обычное право Африки.

Со стороны своего юридического содержания ту или иную группу правовых

систем можно рассматривать в качестве некоторого единства — семьи. Если

ранее в советской юридической науке понятие «семья правовых систем»

рассматривалось как вторичное, вспомогательное (после понятия «исторический

тип») основание для подразделения национальных правовых систем на группы,

то ныне ему придано более высокое значение.

В реальной жизни правовые системы различных государств отличаются

большим многообразием, спецификой, подчас уникальностью. Вместе с тем при

всем многообразии характеристик, факторов и путей развития национальных

систем (т.е. систем тех или иных стран) существенно то, что отправные

моменты их развития связаны с характером и уровнем дифференциации права и

социального регулирования в данной стране в целом, а еще больше — с

доминирующим положением того или иного элемента правовой системы. Исходя из

этого, в пестрой картине правовых систем и выделяют семьи.

Правовые системы англо-американской группы — это эффективно работающие

нормативные регулятивные механизмы, имеющие свои юридические ценности и

отвечающие основным потребностям жизни общества.

Классическим может быть назван путь формирования и развития романо-

германского права. Потому, что его первооснова древнеримское право являлось

мировой исторической первоосновой юридической культуры и правового

прогресса.

Мусульманская правовая семья. Мусульманская правовая система берет свое

начало в Коране и считается плодом божественных установлений, а не

продуктом человеческого разума и социальных условий. Мусульманское право —

это единая исламская система социально-нормативного регулирования, которая

включает как собственно юридические нормы, так и религиозные и нравственные

постулаты, а также обычай. Вся система норм мусульманского права,

основанная на Коране, обычно называется шариатом. В настоящее время

мусульманское право в том или ином объеме действует во многих странах от

западной оконечности Африки до тихоокеанских островов. Мусульманское право,

несмотря на существенное влияние со стороны европейских правовых систем,

все же остается самостоятельной правовой семьей, оказывающей серьезное

воздействие на миллионные массы людей во всех уголках земного шара.

Индусское право В настоящее время индусское право распространяется на

индусов. Подавляющее большинство их проживает в республике Индия. Большая

часть остальных индусов представлена национальными меньшинствами в

Пакистане, Бирме, Сингапуре и Малайзии, а также в странах на восточном

побережье Африки (Танзания, Уганда, Кения). Главная черта индусского права

— тесная связь с религией. Индусская система права — одна из древнейших в

мире, ее источник – Веды. Сформировавшись еще в древности и пройдя

двухтысячелетний путь развития, индусское право сохранило, хотя и в

ограниченных пределах, свое регулирующее значение вплоть до настоящего

времени. Ныне сфера действия старых правовых обычаев резко сократилась.

Однако и сейчас индусское право активно используется при регулировании

таких вопросов, как правовое положение детей, опекунство, усыновление,

брак, раздел и наследование имущества.

Обычное право Африки. Новое право молодых развивающихся государств в

результате особенностей их исторического развития сочетается с

мусульманским, индусским правом, а также с обычным правом. Традиционного

права, существовавшего у африканских народов до колонизации. За исключением

весьма немногочисленных примеров письменных источников отдельных племен,

традиционное право представляет собой совокупность неписаных правил,

изустно передаваемых из поколения в поколение и не сформулированных в каких-

либо юридических и литературных текстах. После колонизации африканского

континента в XIX в. английские, французские, португальские и бельгийские

власти в основном стремились внедрить в африканских странах право,

действовавшее в метрополии, и свою судебную систему. Во многих государствах

принят ряд прогрессивных норм, заимствованных из законодательства западных

стран. Таким образом, традиционное африканское право, бесспорно, постепенно

утрачивает, а в некоторых случаях уже утратило свое регулирующее значение.

Многими исследователями подмечен факт сближения юридических систем

различных семей. Возникли вариации правовых систем, вобравшие черты и

романо-германского, и общего права: шотландское право, право Филиппин и др.

В целом же во всех правовых системах современности определяющим фактором

является развитие всех стран в направлении правового гражданского общества,

вбирающего основополагающие ценности цивилизации.

30.РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

К романо-германской семье относятся правовые системы, возникшие

первоначально в континентальной Европе на основе древнеримского права, а

также канонических и местных правовых обычаев. Они как бы продолжают

римское право, являются результатом его эволюции и приспособления к новым

условиям. Господствующая роль в таких системах принадлежит закону и в

первую очередь кодексу. Во всех странах романо-германской семьи есть

писаные конституции, за нормами которых признается высший юридический

авторитет, выражающийся в том числе и в установлении большинством

государств судебного контроля за конституционностью обычных законов.

В большинстве стран приняты и действуют гражданские (либо гражданские

и торговые), уголовные, гражданско-процессуальные, уголовно-процессуальные

и некоторые другие кодексы. Весьма разветвлена система текущих законов,

регулирующих все важнейшие сферы общественных отношений. Среди источников

романо-германского права велика (и все более возрастает) роль подзаконных

актов: регламентов, административных циркуляров, декретов министров и др. В

них формируются нормы, принятые во исполнение законов. Кроме того, в случае

необходимости административные органы осуществляют самостоятельную

регламентацию отношений; для ее осуществления законодатель предоставляет им

соответствующие полномочия (делегированное законодательство).

Определенное, хотя и довольно скромное значение придается в

континентальном праве судебной практике. Право включает в себя не только

правовые нормы, сформулированные законодателем, но и их толкование судьями.

С развитием интернациональных связей большое значение для систем права

отдельных стран приобретает международное право. В некоторых государствах

международным договорам придается большая юридическая сила, чем внутренним

законам. Во всех странах романо-германской семьи признается деление права

на публичное и частное. В общем виде к публичному праву относятся отрасли и

институты, определяющие статус и порядок деятельности государственных

органов, и отношения индивида с государством, а к частному — отрасли и

институты, регулирующие отношения индивидов и юридических лиц (организаций,

предприятий, фирм, кооперативов и др.) как равноправных партнеров. Обычно к

публичному праву относят такие отрасли, как конституционное право,

административное, финансовое, уголовное, уголовно-процессуальное,

гражданско-процессуальное, международное публичное право. Частное право

состоит из отраслей: собственно гражданское, включающее в себя и семейное,

торговое, авторское, международное частное.

Внутри романо-германской правовой семьи выделяют две правовые группы:

романскую, опирающуюся в первую очередь на право Франции и включающую в

себя также правовые системы Бельгии, Люксембурга, Голландии, Италии,

Португалии, Испании, и германскую, объединяющую наряду с ФРГ правовые

системы Австрии, Швейцарии и некоторых других стран.

31.АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Англо-американская правовая семья включает в себя национальные

правовые системы Англии, США, ряда других стран. Оно характеризуется тем,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.