рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

законодательства только нормативные правовые акты. Система права это

внутреннее строение, определённый порядок организации и расположения её

частей. Система права делится на нормы, институты и под отрасли права.

Система права - накопление и распределение нормативного материала по

структурам.

Система законодательства - это приведение всего законодательного

массива в соответствии с Конституцией.

Элементы системы права - нормы, системы. Институты, отрасли, а элементы

системы законодательства - нормативно -правовые акты.

ОТРАСЛИ ПРАВА

Самым крупным элементом в системе права является отрасль права. Ее

образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную

группу общественных отношений, она характеризуется своеобразием предмета и

метода правового регулирования. Если правовой институт регулирует вид

общественных отношений, то отрасль - род общественных отношений.

В системе права выделяют также отрасли материального и процессуального

права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие

на общественные отношения. Большинство отраслей относится к категории

материального права (уголовное, государственное, предпринимательское,

семейное и др.). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру

осуществления прав и обязанностей сторон. В настоящее время выделяют

уголовно-процессуальное, гражданское процессуальное право, арбитражный

процесс. Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не

все из них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению -

нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя

процессуальное обслуживает материальное право.

53. ИНСТИТУТ ПРАВА

Под институтом права понимается совокупность правовых норм регулирующих

определенный вид общественных отношений. Это следующий после норм права

более крупный элемент. Состоит из норм права. Институты права распределены

по различным отраслям права. Институт заработной платы в трудовом праве. В

современной юридической литературе иногда наряду с институтами права

выделяют субъинституты. Это составные элементы наиболее крупных институтов

права. Институт права это промежуточные элемента права т.к. после

институтов правовые нормы объединяются в более крупные институты – отрасли

права. Отрасли права принято считать наиболее крупными элементами системы

права. Отрасль это совокупность правовых норм регулирующих определенную

сферу общественных отношений. К системе российского права в настоящее время

выделяются чаще всего 13 основных отраслей права: Конституционное

(государственное) право, административное, финансовое, земельное,

природоохранное, гражданское, семейное, трудовое, уголовное, уголовно-

исполнительное, право социального обеспечения, гражданское процессуальное,

уголовно процессуальное право. Наряду с основными отраслями права в системе

Российского права нередко выделяют так называемые комплексные отрасли. Это

отрасли формируются на стыке двух или нескольких основных отраслей права,

как правило они складываются из некоторых основных отраслей права. К ним

относятся: предпринимательское право, коммерческое, банковское,

экологическое, транспортное, аграрное или сельскохозяйственное право. В

составе наиболее крупных отраслей права есть подъотрасли. В составе

наиболее крупных отраслей права есть подъотрасли. В составе гр. Права

выделяется жилищное, авторское, наследственное.

ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Правоотношение - это такое общественное отношение, в котором стороны

связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями,

охраняемыми государством.

Отличительные признаки:

Правоотношение складывается на основе правовых норм. В процессе

жизнедеятельности люди вступают друг с другом в различные отношения. Однако

не все отношения регулируются с помощью норм права. Многие регламентируются

нормами морали, обычаями, традициями.

Участники правоотношений наделяются взаимными юридическими правами и

обязанностями. Если один субъект наделен правом, то у другого появляются

обязанности. (купля-продажа)

Правоотношения гарантируются государством и охраняются им в случае

необходимости его принудительной силой.

Правоотношения чаще всего различаются по отраслям права -

административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые и т.д.

Правоотношение как форма фактического общественного отношения состоит

из взаимосвязанных прав и обязанностей субъектов. Субъективное право и

юридическая обязанность - это системные элементы правоотношения, придающие

конкретному общественному отношению особое качество.

Гражданское правовое общество предполагает, что права одних членов

общества удовлетворяются через обязанности других, причем права одних и

обязанности других выступают той мерой свободы, которая обеспечивает

максимальную справедливость в общественной жизни.

Объем субъективных прав и обязанностей в общем виде определяется

нормами права. В правоотношении они конкретизируются применительно к

персональным субъектам. Управомоченные субъекты осуществляют свое поведение

в границах, очерченных правом.

Субъективное право - это предусмотренная юридической нормой мера

возможного поведения участника правоотношения.

Субъективное право проявляется:

1. в возможности положительного поведения обладателя субъективного

права в целях удовлетворения своих интересов. - собственник может

распоряжаться и пользоваться принадлежащей ему вещью.

2. субъективное право выражается в возможности управомоченного

требовать определенного действия от обязанных лиц в целях удовлетворения

своих законных интересов.

3. субъективное право включает в себя возможность управомоченного

обратиться к компетентным государственным органам за защитой своих

нарушенных прав. Т.е. возможность обратиться в суд по любым вопросам,

связанным с нарушением их прав и свобод.

Юридическая обязанность - это предусмотренная нормой права мера

должного поведения участника правоотношения.

Необходимо строить свое поведение так, чтобы оно не противоречило

предъявленным требованиям, чтобы удовлетворять интересам управомоченного.

Содержание юридической обязанности:

1. необходимость совершать активные действия в пользу других участников

правоотношений (управомоченных лиц). Купля-продажа - продавец обязан

передать вещь покупателю в собственность, за которую покупатель уплатил

определенную сумму.

2. юридическая обязанность выражается в необходимости воздержания от

действий, запрещенных нормами права. Сдача в поднаем имущества,

предоставленного нанимателю по договору бытового проката, не допускается.

55. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Правомерное поведение - это деяние субъектов, соответствующее нормам

права и социально полезным целям. Признаки правомерного поведения: -

находится в установленных законодательством рамках (формальный аспект); -

социально полезно, не противоречит общественным интересам и целям, что

составляет его объективную сторону (содержательный аспект); - является

осознанным, что составляет его субъективную сторону. Правомерное поведение

по степени социальной значимости подразделяется: 1) на необходимое (служба

в армии); 2) желательное (научное и художественное творчество); 3)

допустимое (отправление религиозных культов). Наиболее распространена

классификация правомерного поведения в зависимости от его мотивов

(субъективной стороны), в соответствии с которыми оно подразделяется: 1) на

социально-активное (это высшая форма правомерного поведения, выражающаяся в

высоком уровне правосознания и правовой культуры, ответственности и

добровольности. Здесь субъект действует не из-за страха перед наказанием и

не из-за поощрения, а на основе убеждения в необходимости и

целесообразности правомерного поведения. Этот вид поведения наиболее

социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и

общественного интереса, с борьбой за реальное утверждение в жизни принципов

права, законности, порядка); 2) конформистское (это деяние, основанное на

подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего

осознания, без высокой правовой активности); 3) маргинальное (это деяние,

которое тоже соответствует правовым предписаниям, но совершается под

воздействием государственного принуждения, из-за страха перед наказанием).

56. ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Правонарушение является основным видом неправомерного поведения.

Правонарушению присущи следующие признаки: 1) правонарушение - это всегда

деяние; 2) правонарушение - это деяние, которое опасно для общества,

наносит ему вред. 3) правонарушение - это деяние противоправное, то есть

такое деяние совершение которого правом запрещено в той или иной форме. 4)

правонарушение - это всегда деяние виновное. Правонарушение - это

общественно опасное противоправное виновное деяние. Правонарушения принято

делить по степени общественной опасности на преступления (уголовные

правонарушения) и проступки. Проступки, в свою очередь, делят на

административные, гражданские и дисциплинарные. Преступления - наиболее

опасные для общества правонарушения. Действующий Уголовный кодекс

Российской Федерации (ст. 14) дает следующее определение преступления:

“виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим

Кодексом под угрозой наказания”.

57. ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Юридическая ответственность, с одной стороны, вид общесоциальной

ответственности, с другой стороны, разновидность мер правового принуждения.

Признаки юридической ответственности: 1. Имеет ретроспективный характер, то

есть представляет собой реакцию на уже состоявшееся поведение. 2.

Поведение, лежащее в основе юридической ответственности, должно быть

особым, а именно - содержать признаки правового нарушения.3. Юридическая

ответственность всегда связана с государственным и общественным осуждением

(негативной оценкой) поведения правонарушителя. 4. Имеет штрафной характер.

Суть этого признака в том, что у правонарушителя в результате совершенного

им деяния возникают новые юридические обязанности (которых до

правонарушения не было).5. Юридическая ответственность имеет характер

претерпевания. Всякая юридическая обязанность есть обременение, но в

результате правонарушения возникают особые обязанности - претерпеть лишения

личного, имущественного и другого плана. 6. Порядок возложения юридической

ответственности регламентируется правом, то есть закон устанавливает

определенные процедурные формы этого процесса. Юридическая ответственность

выполняет штрафную (карательную) и правосстановительную функции.

Юридической ответственности дел на уголовно-правовую, административно-

правовую, дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную ответственность

работников.

В самом общем плане основанием юридической ответственности является

правонарушение. Традиционно в состав правонарушения в качестве его

элементов включают: а) субъект правонарушения; б) объект правонарушения; в)

субъективную сторону правонарушения; г) объективную сторону правонарушения.

элементами правонарушения можно считать только субъективную и объективную

стороны Объективная сторона правонарушения — это то, чем правонарушение

проявляет себя вовне. В объективную сторону включают: а) противоправное

деяние; б) его общественно вредные последствия; в) причинную связь между

деянием и наступившими последствиями. Важнейшим элементом субъективной

стороны правонарушения (наряду с мотивом и целью) является вина. Вина

представляет собой психическое отношение правонарушителя к своему

общественно вредному противоправному деянию, а также к последствиям этого

деяния, и характеризуется особым состоянием интеллекта и воли

правонарушителя, выражающим его негативное отношение к ценностям общества.

Виной признаются умысел или неосторожности. Умышленная форма вины.

Неосторожная форма вины. Казус (случай).

58. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Правоприменение - особая форма реализации права. Правоприменение

требуется в тех случаях, когда юридическая норма не может быть реализована

без властного содействия органов государства. Это случаи: а) когда

необходимо официально установить юридически значимые обстоятельства

(признание гражданина в судебном порядке умершим или безвестно

отсутствующим); б) когда диспозиция нормы вообще не реализуется без

индивидуального государственно-властного веления (право на пенсию); в)

когда речь идет о реализации санкции. Признаки правоприменения: 1) особый

субъект - специально уполномоченный государственный орган (должностное

лицо). 2) имеет государственно-властный характер', 3) является

деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных предписаний',4)

выступает формой управленческой деятельности государства; 5) осуществляется

в определенных процедурных формах: порядок применения права регламентирован

специальными (процедурными) юридическими нормами. 6) представляет собой

сложный, стадийный процесс',7) имеет творческий характер', 8) результаты

правоприменения оформляются индивидуальным юридическим актом - актом

применения права. Три стадии: 1) установление фактических обстоятельств

дела; 2) формирование юридической основы дела; 3) решение дела. В качестве

дополнительной стадии может выступить государственно-принудительная

реализация правоприменительного акта. По результатам правоприменения

выносится акт применения права -официальный акт-документ компетентного

органа, содержащий индивидуальное государственно-властное веление по

применению права. Все правовые акты дел на две большие группы - нормативные

и индивидуальные. От других индивидуальных актов (например, сделок в

гражданском праве) правоприменительный акт отличает государственно-властный

характер. Правоприменение бывает двух видов - позитивное и юрисдикционное.

Позитивное правоприменение - это то, которое осуществляется не по поводу

правонарушения, а как обязательное условие нормальной реализации некоторых

регулятивных норм. Юрисдикционное правоприменение - это применение санкций

(то есть охранительных норм) в случае нарушения диспозиций (регулятивных

норм).

59. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ

Реализация как таковая представляет собой процесс перевода явления в

иное качество, процесс употребления его качеств, свойств с целью достижения

определенного результата. Задача процесса правореализации - эффективно, без

всяких отклонений (в режиме законности) переводить предписания правовых

норм в правомерное поведение, максимально полно реализовывать возможности,

предоставленные правом, и исчерпывающе выполнять его требования. Субъектами

реализации права являются те лица, на которых право распространяет свое

действие, то есть субъекты права. Объектом реализации выступает система

законодательства, наличный массив нормативно-правовых актов. Правовую

систему можно поделить на два блока - правотворческий и правореализующчй.

При этом, заметим, процессы правореализации идут и в правотворческом блоке,

поскольку правотворческая деятельность тоже регламентируется правом. В

качестве форм реализации права выделяют использование, исполнение и

соблюдение и особую форму реализации - применение правовых норм.

Использование, исполнение и соблюдение разграничиваются по видам

реализуемых норм и характеру правореализующих действий. В форме

использования реализуются управомочивающие нормы. В форме исполнения

реализуются обязывающие нормы, требующие активного поведения (действий). В

форме соблюдения реализуются запрещающие нормы, требующие пассивного

поведения. Юриспруденция отмечала два метода реализации права - метод

убеждения и метод принуждения.

60. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА

Применение - особая форма реализации права, характеризующаяся

следующими признаками: 1) применяют право только уполномоченные на то

компетентные субъекты (государственные, муниципальные органы и т.п.); 2)

носит властный характер; 3) имеет ряд стадий (установление фактической и

юридической основы дела, принятие решения); 4) осуществляется в

процессуальной форме (в целях усиления гарантий законного и справедливого

разрешения дела данная деятельность жестко регламентирована нормами права);

5) связано с применением соответствующего индивидуального, властного

(правоприменительного) акта. Правоприменение необходимо тогда, когда

субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и

обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении,

когда имеется спор по поводу юридического факта и т.п.

61. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА

Толкование норм права - это деятельность, направленная на установление

содержания юридических норм. В процессе толкования уясняются смысл

нормативного предписания, его социальная направленность, место в системе

правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с

абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью

правотворческого процесса (неясностью) и т.д. Деятельность по толкованию

правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание

юридических предписаний и их правильное и единообразное применение.

Толкование состоит из двух сторон: - уяснение (для себя); - разъяснение

(для других). В зависимости от субъектов толкование подразделяют: - на

официальное (дается уполномоченными на то субъектами, содержится в

специальном акте, влечет юридические последствия); - на неофициальное (не

имеет юридически обязательного значения и лишено властной силы).

Официальное толкование бывает нормативным (распространяется на большой круг

лиц и случаев) и казуальным (обязательно только для данного конкретного

случая). В свою очередь нормативное толкование классифицируется на

аутентичное (дается тем же органом, который издал нормативный акт) и

легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов). Неофициальное

толкование бывает: 1) обыденным (не требует специальных познаний и дается

любым гражданином); 2) профессиональным (дают юристы); 3) доктринальным

(научное разъяснение юридических норм). Способы толкования - это

совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания

правовых норм. Выделяют следующие способы: 1) грамматический (толкование с

помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п.); 2)

логический (толкование с помощью законов и правил логики); 3)

систематический (толкование с помощью анализа системных связей юридической

нормы с другими нормами, места и роли конкретного правила поведения в

системе права); 4) историко-политический (толкование с помощью анализа

конкретно-исторических и политических условий принятия правовой нормы); 5)

телеологический (толкование с помощью установления целей издания

нормативного акта); 6) специально-юридический (толкование с помощью

раскрытия содержания юридических терминов, используемых в

законодательстве). Результаты толкования могут быть различными в

зависимости от соотношения текста и действительного содержания юридических

норм. Исходя из этого соотношения различают три вида толкования: -

буквальное (возможно тогда, когда действительный смысл нормы права и ее

текстуальное выражение совпадают); - ограничительное (применяется тогда,

когда действительный смысл нормы права уже ее текстуального выражения); -

распространительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы

права шире ее текстуального выражения).

62. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Как социальное явление нигилизм характеризуется: а) резко критическим,

крайне негативным отношением к общепринятым, объективным (абсолютным)

ценностям; б) максималистским подходом, интенсивностью, бескомпромиссностью

отрицания; в) не сопряжен с позитивной программой; г) несет в себе

деструктивное, разрушительное начало. Правовой нигилизм представляет собой

непризнание права как социальной ценности и проявляется в негативно-

отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в неверии в

необходимость права, его возможности, общественную полезность. формы

правового нигилизма: а) умышленное нарушение законов и иных нормативно-

правовых актов; б) массовое несоблюдение и неисполнение юридических

предписаний; в) издание противоречивых правовых актов; г) подмена

законности целесообразностью; д) конфронтация представительных и

исполнительных структур; е) нарушение прав человека; Правовой нигилизм -

это патология правового сознания, обусловленная определенным состоянием

общества. Поэтому пути борьбы с ним должны быть разнообразны.

63. ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ. АНАЛОГИЯ ПРАВА И АНАЛОГИЯ ЗАКОНА

Аналогия права - это принятие решения по конкретному делу на основе

общих принципов и смысла права. Аналогия права применяется тогда, когда при

наличии пробела невозможно подобрать сходную, аналогичную норму права.

Пробел в праве - отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных

жизненных случаев, которые охватываются правовым регулированием и должны

быть разрешены на основе права.

Объективная и субъективная природа пробелов в праве. Объективные

факторы - законодатель может быть не готов к принятию того или иного

закона. В законодательном органе наблюдаются столкновения интересов

социальных групп, политических партий. Верхняя палата отклоняет закон,

принятый нижней палатой. Общественные отношения обладают новизной. -

появляются правовые вакуумы. Субъективные факторы - несовершенство

законодательства, отсутствие надлежащей законодательной техники и т.п.

Недопустим отказ субъекту права со стороны правосудия под предлогом

несовершенства законодательства. При существовании пробелов в праве

правоприменитель может попытаться решить спор, применив аналогию права,

либо аналогию закона.

Аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы,

рассчитанной не на данный, а на сходный случай.

Применение права по аналогии в современных государствах ограничено.

Оно полностью исключается при разрешении уголовных дел. Уголовное

законодательство исходит из принципа, по которому преступлением не может

считаться деяние, не предусмотренное уголовным законом. В связи с

постоянным совершенствованием законодательства применение права по аналогии

становится редким исключением даже для тех отраслей права, где оно

допускается.

64. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и

метод правового регулирования. Предмет правового регулирования — это те

общественные отношения, которые право регулирует. Он является основным

критерием, ибо общественные отношения объективно существуют, их

определенный характер требует к себе и соответствующих правовых форм. Так,

трудовые отношения выступают предметом регулирования трудового права,

семейные отношения - семейно-брачного права. Вместе с тем предмет правового

регулирования не может быть единственным критерием деления права на

отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его составляющие,

чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные отношения

регулируются различными отраслями и к тому же различными способами. Поэтому

вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового регулирования.

Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - кик

регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод -

формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность

юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое

регулирование качественно однородных общественных отношений. Выделяют

следующие основные методы правового регулирования. - императивный - метод

властных предписаний, субординации, основанный на запретах, обязанностях,

наказаниях; - диспозитивный - метод равноправия сторон, координации,

основанный на дозволениях; - поощрительный - метод вознаграждения за

определенное заслуженное поведение; - рекомендательный - метод совета

осуществления конкретного желательного для общества и государства поведения

и т.п.

65. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Законность – это выраженная в точном и неуклонном исполнении и

соблюдении законов всеми субъектами права их общая воля.

Понятие законности приобретает исходное значение в государстве, где

признается верховенство закона. Коренной переворот в общественных

отношениях в Российской Федерации выдвинул вопрос о понятии законности на

передний план. И если раньше, в период тоталитарного режима ей уделялось

лишь теоретическое внимание, то в нынешних условиях она обрела огромное

практическое значение. И это понятно, ибо правовое государство неразрывно

связано с законностью, которая основывается на законах.

Когда мы говорим о точном и неуклонном соблюдении и исполнении

законов всеми субъектами права, то прежде всего сталкиваемся с равенством

граждан перед законом. Ибо каждый из них призван делать то, что и другой:

неукоснительно соблюдать и исполнять законы государства. Это равенство

представляет собой равенство их прав и обязанностей по отношению к

действующим законам. В свою очередь оно выступает как количественное

отношение, ибо каждый имеет такой же объем прав и обязанностей, что и

другой. Ну а поскольку всякое количество есть количество какого-то

качества, то в рассматриваемом равенстве скрывается внутреннее качество.

Таким качеством является воля субъектов права. Иначе говоря, каждый из них

посредством общего волевого акта признает друг в друге равного себе. Эта

общая воля и образует сущность законности. На поверхности же явлений она

выражается в точном соблюдении и исполнении законов всеми лицами.

Требованиями законности являются:

1. верховенство закона в отношении других нормативно-правовых актов;

2. издание нормативно-правовых актов лишь полномочными органами и в

пределах своей компетенции;

3. своевременность обновления законодательства в соответствии с

потребностями развития общества;

4. обеспечение прав и свобод гражданина и человека, провозглашенных

международными актами;

5. контроль за точным и неуклонным соблюдением и исполнением законов;

6. пресечение всех и всяких проявлений беззакония и произвола.

Понятия «законность» и «правопорядок» близки друг к другу и обычно

употребляются в одном ряду (или даже как взаимозаменяемые). Все же между

ними есть четкая грань.

Правопорядок – результат законности, характеризующий степень

осуществления ее требований, причем так, что реализуются глубокие правовые

начала, дух права. Если законность представляет собой режим общественно-

политической жизни, который вводит известные требования, то правопорядок –

это уже фактическое «правовое состояние» упорядоченности общественных

отношений, та нормальная правовая жизнь, которая наступает в результате

реализации требований законности. Режим законности, выраженный в виде

системы политико-правовых требований, на уровне правопорядка как бы

материализуется в системе реальных правовых отношений.

Будучи венцом, итоговым результатом действия права, правопорядок как

бы замыкает цепь основных общественно-политических явлений из области

правовой надстройки (право – законность – правопорядок).

Основные черты правопорядка, существующего в данной общественной

системе, рельефно и ярко выражают особенности соответствующей правовой

системы в целом.

Выделим эти основные черты правопорядка: господство закона в области

отношений, регулируемых правом; полное и своевременное соблюдение и

исполнение всеми субъектами юридических обязанностей; строгая общественная

дисциплина; обеспечение максимально благоприятных условий для использования

субъективных прав; безусловное утверждение прирожденных прав и свобод

человека; четкая и эффективная работа всех юридических органов, прежде

всего правосудия; неотвратимость юридической ответственности для каждого

совершившего правонарушение.

Другими словами, правопорядок есть реальное, полное и

последовательное осуществление всех требований законности, идеалов и

принципов права, правового государства, прежде всего реальное и полное

обеспечение прав человека.

66. ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Современная правовая система России, при всех ее особенностях, более

родственна именно романо-германской правовой семье.

Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие:

- единая иерархически построенная система источников писаного права,

доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство);

- главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает

общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья,

административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие

нормы в конкретных правоприменительных актах; - имеются писаные

конституции, обладающие высшей юридической силой; - высокий уровень

нормативных обобщений достигается при помощи кодифицированных нормативных

актов; - весомое положение занимают подзаконные нормативные акты

(регламенты, инструкции, циркуляры и др.); - деление системы права на

публичное и частное, а также на отрасли; - правовой обычай и юридический

прецедент выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;

- на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина;

- особое значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и

разрабатывающая в университетах основные принципы (теорию) построения

данной правовой семьи.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.