рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Развитие наследственного права в России

его действий.

Наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании,

изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны

наследников и иных заинтересованных лиц.

Статья 1120 ГК РФ, дает гражданам право завещать любое имущество.

Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько

проживет, какое имущество приобретет и какого лишиться.

Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе:

1) совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе,

имеющимся в его собственности;

2) совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое

он может приобрести в будущем;

3) распорядиться всем своим имуществом;

4) распорядиться какой –либо частью имущества;

5) составить одно завещание;

6) составить несколько завещаний.

Под имуществом понимается как движимое, так и недвижимое

имущество. Наследодатель вправе разделить свое имущество по долям между

наследниками. В завещании он может указать только то имущество, которое у

него имеется в наличии, а в отношении того которое приобретет уже после

того, как составит завещание, может дать какие- либо распоряжения

(например, разделить накопленные деньги в определенных долях).[8]

Наследодатель вправе оставить не одно, а несколько завещаний. Но в

таком случае, надо учитывать, как они могут быть восприняты после смерти.

По общим правилам, когда совершается несколько завещаний, то силу имеет

завещание, составленное последним. Но это правило применимо, когда речь

идет об одном и том же имуществе. Следовательно, завещать имущество

наследодатель может в нескольких завещаниях, только разделив его так, чтобы

имущество одного завещания не совпадало с имуществом другого завещания.

Статья 1121 ГК РФ регулирует правила назначения и подназначения

наследника в завещании.

Назначенный наследник – это конкретное лицо, которое завещатель

определил как непосредственного наследника своего имущества.

Подназначение наследника в завещании означает, что завещатель может

указать в завещании не просто наследника, а учесть все непредвиденные

ситуации, которые могут возникнуть как лично с ним (наследодателем) так и с

тем наследником, которому он завещал свое имущество. На такой случай он

указывает другого наследника, но тот становиться таковым, только если

первый наследник не сможет принять наследство по тем или иным причинам.

Например, если наследник по завещанию после открытия наследства не успел

принять его в установленный срок (умер), то право на принятие наследства

переходит к подназначеному наследнику. Подназначенный наследник может

вступить в наследство только в том случае если не будет наследника, на

которого было оставлено завещание.

Законодательство регулирует так же доли наследников в завещанном

имуществе в статье 1122 ГК РФ сказано “имущество, завещанное двум или

нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания

того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников

предназначаются, считаются завещанным наследникам в равных долях”.

Законодатель указал, что наследство считается завещанным в равных долях

двумя или несколькими наследниками, если в завещании не определены их доли

в наследстве, не указано какие вещи входят в состав наследства каждого,

кому какие права из наследников переходят. Если в наследственную массу

входит неделимая вещь, завещанная в равных долях, доли этой вещи будут

определяться от ее стоимости. При согласии наследников в свидетельстве

может быть указан порядок пользования такой неделимой вещью. Все

разногласия будут разрешаться в судебном порядке[9].

Наряду с вышесказанным хотелось бы упомянуть о статье 1123 ГК РФ, в которой

говориться о соблюдении тайны завещания. Законодатель предусматривает, что

в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать

компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами

защиты гражданских прав, предусмотренными III частью ГК РФ.

В начале дипломной работы выясняется значение и основания

наследования по дореволюционному, советскому гражданскому праву,

осуществляется теоретический анализ подходов к основным положениям

наследственного права, имеющим общий характер для наследования по закону

и по завещанию. В определении понятия и основания наследования на основе

изучения ч. I т. X Свода законов и основных трудов по гражданскому праву

XIX в., хотелось бы подчеркнуть, что ни сам закон, ни юридическая

литература

не содержали единого определения наследования. По мнению

дореволюционных ученых- цивилистов, наследование есть продолжение

имущественных отношений, существующих между наследодателем и

субъектами права, но уже между правоприемниками умершего лица и

указанными субъектами.

Положение о том, что со смертью субъекта права отношения, в которых он

учавствовал, продолжают существовать, представляло собой сущность

наследования и являлось доминирующим. Считается, что в юридической

литературе этого периода преобладало мнение об универсальном характере

преемства при наследовании. В работе выделены два основания наследования:

завещание и закон. Определено, что институт наследственного договора

расценивался как противоречащий воле завещателя и не использовался в

российском праве. Проект Гражданского Уложения наследственного права

России закрепил эти общие понятия и положения, имеющие ранее только

теоретическое выражение.

Советское наследственное право также не отличалось существованием

дефинитивных норм. Так, на Гражданкий кодекс РСФСР 1922 года, ни

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года не содержали легального определения

наследования. Однако в юридической литературе и в практике сложилось его

однозначное толкование.

Под наследованием следует понимать "переход прав и обязанностей

умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами

наследственного права". *

По вопросу о сущности преемства при наследовании в работе исследованы

два подхода, существующие в советской юридической литературе. В

соответствии с первым- преемство имеет универсальный характер. Второй

подход доказывает сингулярность наследственного преемства. Разрешение этой

проблемы предлагает третья часть Гражданского кодека РФ. Впервые в

истории наследственного права России законодательно закреплено, что

наследование имущества происходит именно в порядке универсальности

преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от

умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме.

Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере

преемственности при наследовании.

Продолжая традицию дореволюционного права советское гражданское

законодательство выделяет только два основания наследования: по закону и по

завещанию. Хотелось бы подчеркнуть, что наследование по закону, и

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------

* Толстой Ю.К Наследственное право. -М.,1999г.,с.3

наследование по завещанию основаны на законе и осуществляются в строгом

соответствии с правилами предусмотренными гражданским законодательством.

Следовательно, нельзя противопоставлять друг другу основания наследования.

Третья часть Гражданского кодекса РФ сохраняет этот подход, при этом

меняет местами основания наследования: на первом месте идет наследование

по завещанию ( гл.62 ч III ГК РФ ), а на втором месте- наследование по

закону

( гл.63 ч III ГК РФ ). Тем самым подтверждается субсидиарный характер

наследования по закону, которое имеет место тогда и поскольку оно не

отменено или не изменено завещанием.

Как дореволюционным, так и советским и действующим законодательствами

предусмотрены случаи, когда наследование по закону в отношении всего

имущества или его части возможно и при наличии завещания.

Признаётся верным подход составителей третьей части Гражданского

кодекса РФ , конкретизирующий основания наследования по закону.

Однако, ст.1111 третьей части Гражданского кодекса РФ ( "основания

наследования") требует усовершенствования. В частности, необходимо внести

следующее дополнение, имеющее большое практическое значение:"Основание

наследования как по закону, так и по завещанию не может быть предметом

соглашения".

Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным

союзом круг лиц, связанных взаимностью происхождения, и выработало

довольно стройное учение о родстве. Выделим три вида родства: кровное,

духовное, гражданское.

Кровное родство, возникающее в результате рождения, классифицировалось в

зависимости от наличия брака у родителей на законное родство и внебрачное

( физическое) родство. В свою очередь, к законному родству относились дети,

рожденные в браке, и дети, узаконенные последующим браком родителей.

Духовное родство возникло при таинстве крещения. Усыновление детей

порождало гражданское родство.

Основаниями наследования по закону, кроме брака, заключенного в

установленном порядке, являлись кровное и гражданское родство. Свойство,

как отношения одного супруга и его родственников к родственникам другого

супруга, не являлось основанием наследования по закону.

Д.И. Майер подчеркивал, что " влияние родственного союза обнаруживалось

тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственников уже

прекратилась. Именно родство представляет то право, которое не может

принадлежать посторонним лицам и состоит в праве законного наследования".*

Из этого делаем вывод о том, что по дореволюционному гражданскому праву

только законное кровное родство признавалось основанием наследования по

закону.

" После революции 1917 года значение родства уменьшилось до

чрезвычайности "- писал А.Г. Гойхбарг.* Это выразилось в предоставлении

наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом

с наследодателем: его детям, внукам и правнукам ( ст.418 ГК РСФСР 1922 г.).

В юридической литературе этого периода чётко прослеживается идея, что

важнейшим основанием наследования по закону является не столько

родственный союз, а сколько хозяйственно- трудовая деятельность

наследодателя и наследника. Только после издания Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. " О наследниках по закону и по

завещанию " и внесения соответствующих изменений в ст.418 Гражданского

кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его значение.

В середине 60-х годов ученые вновь обращаются к совершенствованию

теории родства, которая сегодня имеет сегодня большое теоретическое и

практическое значение. При этом учитываются следующие положения

1. Родством или родственной связью признается кровная связь лиц,

происходящих одно от другого либо от общего предка. Основанием

возникновения кровного родства является биологическое происхождение, т.е.

рождение, подтвержденное в установленном законом порядке.

Кровное родство, в

качестве юридического факта, не обязательно выступает

только при условии его регистрации.

2. Для родства характерна структура, определяемая его степенью. При этом

----------------------------------------------------------------------------

-------------

*Майер Д.И. Русское гражданское право. ч.2.,М.,1997г.,с.386

1. Родством или родственной связью признается кровная связь лиц,

родственная связь более сильна по отношению к родственникам ближайшей

степени и является более слабой по отношению к родственникам дальней

степени. Поэтому родственникам ближайших степеней родства закон

предоставляет особые права, возлагает определенные обязанности и

устанавливает отдельные запреты, опосредственные именно родственной

связью.

3. В советской и современной цивилистической литературе родство

рассматривается в широком смысле как биосоциальная категория. Считается,

что в теории наследственного права наряду с понятием " кровное родство",

должно быть использовано понятие " социальное родство".*

При рассмотрении круга лиц и порядок наследования по закону приводи

изучение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, порядка

наследования и особенностей определения наследственных долей. На основе

анализа законодательства в области наследственного права выявляется

основная тенденция развития наследования по закону, проявляющаяся в

расширении круга наследников.

Круг наследников по закону по дореволюционному гражданскому праву

ограничивался седьмой степенью родства. Порядок наследования отличался

крайней сложностью, т.к. сначала требовалось определить линию родства

----------------------------------------------------------------------------

--

*Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. М.,1925г.,с. 130

наследника по отношению к наследодателю, затем степень родства. В первую

очередь призывались наследники нисходящей линии, при их отсутствии-

наследники боковых линий. Наследники ближайшей линии устраняли от

наследства наследников дальних линий. В каждой линии ближайшая степень

родства устраняла дальнейшую. Изучение дореволюционного порядка

наследования по закону позволило нам сделать вывод о том ,что была

использована линейно- градуальная система наследования. Особыми

наследственными правами обладали родители и переживший супруг.

В работе рассматривается значение Закона от 03 июня 1912 г. " О расширении

прав наследования по закону лиц женского пола и права завещания родовых

имений". Проект Гражданского Уложения, сохранив круг, призываемых к

наследованию, существенно изменял сам порядок наследования.

Впервые были выделены шесть разрядов наследников, каждый последующий

разряд призывался к наследству при отсутствии наследников предыдущего

разряда. Подчеркивалось, что только законное родство является одним из

оснований наследования по закону. Редакционная комиссия по составлению

проекта Гражданского Уложения признала равенство наследственных прав

мужского и женского пола. Заметим, что до Гражданского Уложения права лиц

женского пола в наследовании были ущемлены.

Существенные изменения были внесены в правовое положение пережившего

супруга.

Изучение норм проекта Гражданского Уложения позволило сделать вывод о

его прогрессивном характере, однако порядок наследования оставался

сложным.

Анализируя теоретические и практические проблемы гражданского

законодательства 20-х годов хочется подчеркнуть, что Гражданский кодекс

РСФСР 1922 г. отражал черты политики советского государства. В

наследственном прве это проявлялось в ограничении предельного размера

наследственного имущества суммой до 10 000 золотых рублей, в определении

предельно узкого круга наследников и в самом порядке наследования.

Согласно ст.418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. наследниками по закону

были только прямые находящие наследодателя, переживший супруг,

нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на полном иждивении

умершего не менее одного года до его смерти ( с 1926 г. наследниками

признаны и усыновленные лица ).

Отсутствовала очередность наследования, т.е. все наследники призывались

одновременно и делили наследственное имущество поровну. В данной работе

подчеркивается, что в этот период не учитывались степени родства, родители

были лишены самостоятельных наследственных прав, отсутствовало право

представления.

Существенные изменения в порядок наследования были внесены Указом от

14 марта 1945 г. Проанализировав их можно подчеркнуть, что круг лиц

определялся наличием родственной связи между наследодателем и

наследником.

Указ, расширив круг наследников ввел очередность их призвания, что имело

принципиально важное значение. Родителям были предоставлены

самостоятельные наследственные права, однако очередность призвания к

наследству зависел от их трудоспособности.

Далее мы рассмотрим круг наследников и порядок наследования,

предусмотренные ст.532 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, изменения

в которую были внесены Федеральным законом от 11 апреля 2001 г. " О

внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР".Делаем вывод о том,

что для наследственного права характерна тенденция дальнейшего расширения

круга наследников, имеющих право наследовать по закону.

В дипломной работе рассматриваются теоретические и практические

проблемы, возникающие при определении наследственных долей. Также

подчёркивается, что поголовное распределение наследственного имущества в

равных долях в пределах одной очереди наследства является одним из

принципов наследственного права, из которого существует два исключения:

при наследовании по праву представления и при наследовании предметов

домашней обстановки и обихода. Считается, что законодатель, предусматривая

особый порядок наследования имущества, относящегося к предметам обычной

домашней обстановки и обихода, делит всё наследственное имущество на две,

различающиеся по своему правовому режиму части, а наследников по закону на

две категории: имеющих право наследования предметов обычной домашней

обстановки и обихода и не имеющих такого права. Подчеркивая, что третья

часть Гражданского кодекса РФ предусматривает общий порядок наследования

для такого вида имущества, а надо бы сохранить существовавший специальный

порядок, что будет соответствовать идее справедливости при наследовании.

Изучение порядка наследования и круга наследников будет не полным без

указания тех лиц, которые не могут являться наследниками по закону. Впервые

в российском гражданском праве институт недостойного наследника появился

в проекте Гражданского Уложения.

В третьей части Гражданского кодекса РФ введён этот термин в правовой

оборот, который имеет нормативное закрепление в ст.1117 ГК РФ

действующего законодательства.

При изучении данной темы "наследственных прав членов семьи

наследодателя" рассматриваются особенности наследственных прав детей,

супруга, родителей наследодателя и других лиц, имеющих право наследовать

по закону.

В " наследственных правах детей " подчеркивается, что дети наследодателя

всегда признавались его основными наследниками, призываемыми к наследству

в первую очередь. Дореволюционное гражданское право, выделяя детей

законных, узаконенных, внебрачных и усыновленных, предоставило им разные

по объему и содержанию наследственные права.

В работе рассматривается эволюция взглядов законодателя относительно

наследственных прав законных детей в свете Закона от 03 июня 1912 года.

Анализируя порядок наследования детей, можно сказать, что он зависел от

выдела из имущества родителей, обозначенного в теории наследственного

права как предварённое наследство.

Наследственные права внебрачных детей определялись тем, что закон,

устанавливая юридические отношения только между матерью и ребенком,

рожденным вне брака, предоставил только им взаимные наследственные права.

Проект Гражданского Уложения изменял правовое положение внебрачных

детей, включив их в круг наследников и отца и матери. Считается , что

проект

Гражданского Уложения отдавал предпочтение внебрачным детям

наследодателя перед его родственниками более дальних степеней. Тем самым

была осуществлена попытка приблизить их правовое положение к положению

законных детей.

Институт узаконения детей рассматривается в работе как официально

закрепленный способ признания детей, рожденных вне брака родителей,

законнорожденными. Изучив порядок, условия, формы и правовые

последствия, делаем вывод, что узаконенный ребенок вступал в род родителей

и приобретал право наследования после всех лиц, входивших в их родственный

союз. Следовательно, по гражданско- правовому статусу он приравнивался к

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.