рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Развитие наследственного права в России

в наследовании недвижимости.

В наследственном праве произошли интересные изменения. Важное место

занимает уже упоминавшийся Указ о единонаследии 1714 года. Этот Указ

вводил большие ограничения в наследование как по закону, так и по

завещанию. По Указу о единонаследии можно было завещать недвижимое

имущество только одному какому-нибудь родственнику. При этом сыновья

имели преимущество перед дочерьми, дочери перед более отдаленными

родственниками. Но во всех случаях недвижимость должна была передаваться

какому-либо одному лицу. Что касается движимого имущества, то его

наследователь мог распределить между другими детьми по своему усмотрению.

Аналогичный порядок действовал и в отношении наследования по закону.

В этой связи

особую актуальность приобретает изучение не только Указа о

единонаследии и Свода законов, но и проекта Гражданского Уложения России,

представленного на рассмотрение в Государственную Думу, четвертая книга

которого, состоящая из 143 статей, была полностью посвящена

наследственному праву.

Проект Гражданского Уложения, так и не ставшим законом, во многом явился

теоретической базой подготовки первой и второй части действующего

Гражданского кодекса РФ. Относительно наследственного права важно

проследить, какие изменения вносились проектом Гражданского Уложения в

наследование по закону по сравнению со Сводом законов. Что же использовано

сегодня, из опыта законодательной практики, в третьей части Гражданского

кодекса РФ. Кроме того проект Гражданского Уложения очень высоко

оценивается современными учеными- цивилистами, так как он стал

результатом высокопрофессионального научного анализа и сопоставления

положений действовавшего в царской России гражданского права с

гражданскими законами Западной Европы. Проект Гражданского Уложения

был составлен с учетом национальных, исторических и экономических

особенностей России. Вопросы развития наследственного права по проекту

Гражданского Уложения не получили достаточной систематической

комплексной разработки и освещения в современной юридической литературе.

Изучение теоретических и практических проблем, существующих в период

становления советского наследственного права, и сопоставление последнего с

действующим законодательством позволяют выявить основные тенденции в

развитии наследственного права России, что с точки зрения как истории

государства и права, так и науки гражданского права является актуальным.

Кроме того на развитие и совершенствование доктрины наследственного права

России отрицательно влияет то, что во многих работах авторы дают

рекомендации практического характера, не уделяя должного внимания

теоретическим аспектам.

Теоретической базой исследования является изучение дореволюционного

российского гражданского и наследственного права, и работы ученых-

цивилистов того периода. Важную роль для науки наследственного права

играют труды Д.И.Мейера, Г.Ф. Шершенёвича, содержащие классические

характеристики многочисленных аспектов гражданского и наследственного

права. Их суждение о праве наследования, наследственном преемстве, времени

и месте открытия наследства, о родстве, праве представления не утратили

значение и сегодня, в период проведенных ныне реформ наследственного

права. Особый интерес представляют собой работы А.М. Гуляева, основанные

на обзоре гражданского законодательства и кассационной практики

Правительствующего Сената.

Многие авторы в своих работах раскрыли наиболее сложные проблемы,

возникающие в результате открытия наследства: наследственные права

внебрачных детей ( А.Н.Бутовский, А.П Рабинович ), супругов ( Н.Н.Товстолс,

В.А. Рязановский), родственников боковых линий(А.А.Верещагин,А.Э.Нольде)

Необходимо отметить наличие большого колическтва комментариев ч.1 том X

Свода законов. Заслуживает внимание комментарий, составленный И.М.

Тютрюмовым, содержащий богатейший теоретический материал. Работа над

проектом Гражданского Уложения России способствовала оживлению

юридической мысли.

Для изучения наследственного права советского периода необходимо

обращение к цивилистическим работам. Особый интерес имеют труды А.Г.

Гойхбарга, известного дореволюционного ученого, который после революции

1917 года был членом коллегии Наркомата Юстиции и принимал участие в

подготовке Гражданского кодекса РСФСР 1922 года.

Огромный вклад в становлении и развитие теории наследственного права внес

выдающийся ученый- юрист В.И.Серебровский. Его " Очерки советского

наследственного права ", изданные в 1953 году, представляют собой глубокий

всесторонний монографический труд," единственный в своём роде ". *

Эта работа носит энциклопедический характер и будет иметь научную и

практическую ценность, пока существует наследственное право, поскольку

разработанные в ней категории и конструкции глубоко научны.

В результате принятия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года продолжает

развиваться советская школа гражданского законодательства. Работы

Барщевского М.Ю., Дронникова В.К., Никитюка П.С. и других посвящены

различным аспектам наследственных отношений. Однако, к сожалению,

большенство работ характеризуется отсутствием теоретических подходов к

вопросам наследственного права.

Целью данного исследования является обобщение теоретических основ

института наследования по закону, выявление основных тенденций и

закономерностей развития истории наследования по закону в дореволюционной,

советской России и на современном этапе.

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------

* Серебровский В.И. Избранные труды. -М., 1997 г.,-с.14

ГЛАВА 3. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В РФ.

3.1 Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания

наследования. В соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ

“Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения

завещания” - наследование по завещанию. Наследование по закону – это

наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных

наследодателем.

Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе

наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной

статьями 1142-1145 и 1148 глава 63 третьей части ГК . В реальной жизни

наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по

завещанию. Прежде всего следует обратить внимание на то, на что упорно в

течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует

отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной

экономикой, Германии , Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около

70 процентов граждан не оставляют завещаний.[3] В России завещание, это

нечто особенное, оставляемое до недавнего времени лишь небольшим числом

весьма “продвинутых” в юриспруденции граждан. Причин тому много – невысокая

правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная

смерть, суеверная боязнь составлением завещания ускорить естественное

течение событий и другие.

Итак, для наследования нужны основания – либо завещание,

либо по закону и это не может быть предметом соглашения[4]. Если нет

наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит

к государству (статья 1141 ГК). В нашей литературе наиболее

распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей

личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в

установленном законом форме и направленное, прежде всего, на распределение

наследственной массы между лицами, названными завещателем своими

наследниками, в порядке установленном завещателем.[5]

Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой

одностороннюю сделку и не предполагает какого–либо встречного

волеизъявления другого лица.

Выделим следующие периода исследования:

1. конец XIX в.- 1918 г.- период действия Свода законов Российской

Империи, создание проекта Гражданского Уложения до принятия Декрета

ВЦИК от 27 апреля 1918 года " Об отмене наследования ".

2. 1918 г.- 1962 г.- период создания, принятия и действия Гражданского

кодекса РСФСР 1922 года, существенные изменения в который были внесены

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 год

" О наследниках по закону и по завещанию " до введения в действие Основ

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.

3. 1962г.- 2001г- период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года

до

принятия Федерального закона от 11 апреля 2001 г. " О внесении изменений и

дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР ". В этот же период

происходит реформирование наследственного права.

4. 01 марта 2002 год- на основании Федерального закона от 26 ноября

2001года, введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ (раздел V

" Наследственное право ", принятая 01 ноября 2001г Государственной Думой и

одобренная Советом Федерации 14 ноября 2001 года.

Научные исследования заключаются в том, что:

Во- первых, в науке российского гражданского права осуществлено

комплексное историко- правовое исследование важнейшего института, т.е.

наследования по закону;

Во- вторых, предпринята попытка детально исследовать и изучить книгу

четвертую "Наследственное право" проекта Гражданского Уложения,

являющуюся сегодня одним из значительных историко- правовых памятников

России;

В- третьих, использован новый подход при исследовании наиболее спорных

вопросов истории и теории наследования по закону, которые будучи не

обоснованы теоретически, вызывали проблемы в судебной и нотариальной

практике.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что они

могут быть использованы как в дальнейшей научной разработке данной

проблемы, так и при дальнейшем совершенствовании норм части третьей

Гражданского кодекса РФ.

Далее рассмотрим в чём же заключаются основные положения, изучаемые в

данной работе:

1. Необходимо на законодательном уровне детализировать условия и порядок

наследования по закону. В России наследование всегда являлось и является

более распространенным видом наследования, чем наследование по

завещанию, что объясняется социально- экономическими, политическими,

идеологическими и национальными особенностями российского общества.

2. На основе изучения истории возникновения и развития института

"недостойного наследника", делается вывод о необходимости закрепления

перечня преступных деяний, являющихся основанием для устранения от

наследства лица, совершившего умышленное преступление против

наследодателя или его наследников.

3. При сравнении круга лиц, призываемых к наследованию по за

кону, в соответствии с дореволюционным, советским и действующим

гражданским правом, прослеживается устойчивая тенденция расширения круга

наследников, относящихся к членам семьи наследодателя. В результате

введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ 2002г.

предоставлены взаимные наследственные права воспитанникам и фактическим

воспитателям, пасынкам, падчерицам и мачехе, отчиму.

4. Дореволюционное наследственное право при определении лиц,

призываемых к наследованию по закону, использовало линейно- градуальную

систему. В современном законодательстве третьей части Гражданского кодекса

РФ внесена градуальная система, при которой призывается к наследству в

порядке очередности тот, кто находится в ближайшей степени родства к

наследодателю.

5. Мне хотелось бы согласиться с позицией ряда ученых ( Барщевский Н.Ю.,

Пронина М.Г.) считающих правильным использование особого порядка

наследования предметов обычной домашней обстановки, обихода. К предметам

обычной домашней обстановки и обихода следует относить вещи,

используемые для удовлетворения повседневных, семейных, бытовых нужд, за

исключением предметов роскоши, не зависимо от их утилитарного назначения.

6. Ближайшими наследниками по закону являются дети наследодателя.

Дореволюционное право предусматривало два порядка наследования детьми:

общий для законных и узаконенных детей, и специальный для внебрачных

детей и усыновленных. Советское право, признавая основанием наследования

детей их происхождение от родителей, удостоверенное в установленном

порядке, использует общий порядок наследования.

7. На основании действующего законодательства считается, что наряду с

кровным родством основанием наследования по закону является социальное

родство, под которым следует понимать родство, возникающее в результате

рождения детей с помощью отдельных методов ЭКО ( искусственного

оплодотворения) или имплантации эмбриона. К социальному родству следует

относить отношения, возникающие между фактическими воспитателями и

воспитанниками, падчерицей, пасынком и мачехой, отчимом, усыновленным и

усыновителем.

При определении правил оформления завещания на первое место

ставится его форма — письменная. Только письменная форма позволяет

закрепить волю наследодателя. С другой стороны, завещание представляет

собой одностороннюю сделку, которая рассматривается по всем правилам

оформления сделок. Согласно ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна

быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и

подписанного в данном случае завещателем или лицом, уполномоченным

последним. Письменная форма завещания имеет две формы составления: 1)

специальная форма, утвержденная законодательством; 2) простая форма, в

которой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания. Это

место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя;

фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание (см.

приложение 1). Несоблюдение правил о письменной форме завещания и о его

нотариальном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

По общему правилу, только нотариус имеет право удостоверить завещание

(специальная форма). Исключение составляют следующие случаи (форма

завещания специальная).

Простая форма составления завещания допускается лишь при чрезвычайных

обстоятельствах, когда гражданин, который находится в положении, явно

угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен

возможности совершить завещание в соответствии с законодательством страны,

может изложить последнюю волю в отншении своего имущества в простой

письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной

форме признается завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей

собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого

следует, что он представляет собой завещание.

Законодатель называет определенную категорию лиц, которые при

составлении и удостоверении завещания, при передаче завещания нотариусу не

могут быть свидетелями, подписывать документ вместо завещателя.

Нотариус и иное лицо, удостоверяющее завещание, не могут быть

свидетелями в силу своего служебного положения и того, что они знают, что и

кому конкретно завещал завещатель. Они проверяют правильность составления

завещания, прочитывают его, перед тем как удостоверить. Лицо, в пользу

которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого

лица, его дети и родители также не имеют права быть свидетелями в силу

того, что являются заинтересованной стороной и могут оказывать давление

(активное или пассивное) на завещателя. Их присутствие в роли свидетелей

нарушает основной принцип наследования - тайну завещания.

Что же касается граждан, не обладающих полной дееспособностью, то они

не могут быть свидетелями в силу закона (ст. 21 ГК РФ).

Не могут быть свидетелями неграмотные. Законодатель указал на такую

категорию лиц в силу того, что они могут подписать все, что угодно, не имея

возможности прочитать завещания.

Особо надо отметить случаи, когда завещатель слеп и неграмотен. Тогда

нотариус прочитывает ему вслух текст завещания, после чего за него

расписывается другое лицо. Грамотному слепому человеку текст завещания

также должен быть прочитан вслух нотариусом, о чем делается соответствующая

отметка.

Лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено

завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание,

также не могут быть свидетелями. Законодатель указал на две категории таких

граждан:

1) не владеющие языком;

2) не в достаточной степени владеющие языком.

Люди, которые не владеют языком, не понимают, что написано в завещании

и завещание ли это.

Вторая категория граждан, которые не могут быть свидетелями, - это

лица, не владеющие в достаточной степени языком, т.е. способные изъясняться

на данном языке, но на очень примитивном, бытовом уровне.

Если свидетель, при необходимости его присутствия во время совершения

завещания, не отвечает указанным в статье требованиям, завещание признается

недействительным.

В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Место - это точный адрес, где было составлено и удостоверено завещание.

Дата - число, когда было совершено данное событие. В случае столкновения

интересов наследников дата будет иметь существенное значение при разрешении

споров.

В статье 1125 ГК РФ говорится об основной форме завещаний –

нотариально удостоверенных завещаниях.

Нотариальное удостоверение – это свидетельство и

оформление различных документов, юридических актов нотариусом.

Законодатель говорит об обязанности точного исполнения

предписаний закона и требует этого от всех участников, присутствующих при

составлении и оформлении завещания, таким образом, эта императивная норма.

Завещание может быть написано: 1) собственноручно завещателем и со

слов завещателя нотариусом. Собственноручное написание завещания в идеале

означает, что полный текст завещания, дата и подпись написаны

собственноручно завещателем. При написании могут быть использованы

технические средства, и в таком случае завещатель ставит только свою

подпись. Однако о дате подписания в статье ничего не говорится.

Следовательно, ее написание возможно как техническими средствами, так и

собственноручно завещателем. Очевидно, желательно было бы написание даты

собственноручно. В случае опровержения завещания появится необходимость в

доказывании того, что оно было составлено именно самим завещателем

(возможна графологическая экспертиза, а написание даты поможет быстрее и

точнее подтвердить это). При написании или записи завещания могут быть

использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и другие).

Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно должно быть

до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.

Завещатель должен убедиться, что его воля воплощена в завещании. На

завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым

завещатель не смог лично прочитать завещание.

Законодатель указал основные случаи подписания завещания не

завещателем, а другим гражданином в присутствии нотариуса, но по просьбе

завещателя:

1) в силу физических недостатков последнего;

2) его тяжелой болезни;

3) неграммотности.

В завещании указываются причины, в силу которых завещатель не мог

подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место

жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в

соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. Данное

лицо несет ответственность за разглашение тайны завещания. Нотариус

предупреждает об этом свидетеля. При нарушении этого обязательства

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.