рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Наследственная масса как объект правоотношений

срок уплаты долга истекает только через год после смерти должника, то

независимо от этого обстоятельства кредитор вправе потребовать уплаты долга

наследниками в течение шести месяцев после смерти должника. Несоблюдение

этих правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежавших им прав

требования (статья 554 ГК РСФСР). Поскольку закон содержит специальное

указание о том, что не предъявление кредиторами наследодателя претензий по

его долгам в течение шести месяцев со дня открытия наследства влечет за

собой утрату права требования, в отношении указанного срока не подлежат

применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока

давности. О поступивших претензиях нотариус обязан известить наследников.

Свои претензии кредиторы могут заявить: а) наследникам, принявшим

наследство, б) исполнителю завещания, в) нотариальной конторе по месту

открытия наследства. Кредитор наследодателя может предъявить иск в суде к

наследственному имуществу. Ответчиками по таким искам выступают

заинтересованные лица. Несоблюдение изложенных правил влечет за собой

утрату кредиторами принадлежавших им прав требования. Срок, установленный

для кредиторов, является пресекательным.

3. Особенности наследования отдельных видов имущества

Наследственная масса - совокупность различных видов имущества (в том

числе денег), которое принадлежало наследодателю и переходит по наследству

его наследникам. От наследственного имущества, переходящего к наследникам

по общим правилам, следует отличать имущество, переходящее к наследникам по

специальным правилам. По специальным правилам переходят вклады граждан,

хранящиеся в Сберегательном банке и кредитных организациях.

3.1 Вклады в Сбербанке

Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам

наследственного права (пункт 4 статьи 153 Основ гражданского

законодательства Союза ССР и республик 1991 года). Ранее такие вклады

граждан, прежде всего, находящиеся в Сбербанке, наследовались чаще всего в

особом порядке (статья 561 ГК РСФСР). При наличии специального

завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти любому

лицу или государству он не входил в состав наследственной массы.

Но постановлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 года « О

некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории

Российской Федерации» пунктом 9( «Пункт 4 статьи 153 Основ гражданского

законодательства на территории Российской Федерации не применяется по

отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке Российской Федерации»

были сведены на нет положения Основ, касающиеся наследования вкладов.

«Модель, закрепленная в статье 561 ГК РСФСР, себя оправдывала,

когда по существу единственным кредитным учреждением, в котором граждане

открывали вклады, был Сбербанк (ранее – сберкассы). Государство было

заинтересовано в привлечении сбережений граждан в Сбербанк. В настоящее

время, когда существует широкая сеть коммерческих банков, да и сам Сбербанк

акционирован, прежние стимулы привлечения средств вкладчиков, в том числе и

такой, как возможность вкладчика путем завещательного распоряжения банку

исключить вклад из состава наследства, былое значение утратили.»[19]

Рассмотрим ранее существующую модель наследования вкладов

согласно статьи 561 ГК РСФСР и пункта 4 статьи 153 Основ.

Распоряжение вкладом может быть сделано в пользу лица или государства.

В выборе такого лица вкладчик не ограничен. Распоряжение может быть сделано

в интересах нескольких лиц. Оно должно быть сделано в письменной форме.

Порядок распоряжения вкладами на случай смерти определяется уставами

кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами. Так,

распоряжение вклада может быть записано в карточке лицевого счета в

Сбербанке. Вкладчик вправе в любое время изменить или отменить сделанное

ранее распоряжение о судьбе вклада. Так, завещательное распоряжение о

вкладе, сделанное ранее Сбербанку, впоследствии может быть отменено

завещанием.

Завещатель вправе сделать распоряжение сберегательному банку о выдаче

вклада в случае своей смерти либо сделать завещание в нотариальной конторе.

Если предметом завещания является только вклад в Сбербанке, то нотариус не

разъясняет завещателю содержание статьи 535 ГК РСФСР , поскольку правило

об обязательной доле наследства в этих случаях не применяется. При наличии

завещательного распоряжения в Сбербанке либо оговорки о вкладе в

нотариальном завещании вклад не входит в состав наследственного имущества и

выдается после смерти вкладчика Сбербанком без оформления нотариального

свидетельства. Если в отношении вклада не сделано распоряжения и в

нотариально удостоверенном завещании на все имущество нет оговорки о нем,

то он наследуется в общем порядке.

Если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умерло раньше

вкладчика, то вклад, как и в случае отсутствия распоряжения, включается в

общую наследственную массу и переходит к наследникам по закону или по

завещанию в общем порядке. В случае смерти лиц, указанных в завещательном

распоряжении, после смерти самого вкладчика и неполучении ими

завещательного вклада, наследники этих лиц вправе получить вклад лишь на

основании нотариально удостоверенного документа.

После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в

распоряжении, независимо от срока обращения их за получением вклада.

Сбербанк руководствуется Инструкцией Сбербанка РФ от 30 июня 1992 года «О

порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации

операциям по вкладам населения» (с изменениями, внесенными до 01 января

1996 года). Для получения вклада в банке наследнику по завещанию необходимо

предоставить сберегательную книжку, паспорт или документ, его заменяющий, а

также свидетельство о смерти вкладчика. Если эти лица призываются к

наследованию, то вклад не учитывается при определении размера их

наследственной доли. Из вклада не производится возмещение расходов на

похороны вкладчика, не могут быть удовлетворены претензии кредиторов

умершего вкладчика и т.п. Следовательно, вклад переходит к другим лицам в

порядке частного правопреемства.

Итак, вклады в Сбербанке являются объектом наследования и оформляются

нотариальными конторами в общем порядке только в следующих случаях:

1) если вкладчиком не сделано распоряжение учреждению банка о выплате в

случае смерти вклада определенному лицу или государству;

2) если завещательное распоряжение Сбербанку сделано в пользу одного лица,

которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется

наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего

вкладчика;

3) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло

позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад

наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада.

Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано

завещательное распоряжение.

В проекте части Ш в статье 1174 говорится, что денежные средства,

внесенные гражданином в банк могут быть им завещаны путем совершения

завещательного распоряжения. В отношении средств на счете такое

завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного

завещания. Права на денежные средства, в отношении которых в банке

совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и

наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на

основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. До

предоставления свидетельства денежные средства могут быть выданы в сумме,

не превышающие в общем сто установленных законом минимальных размеров

оплаты труда.

Эти же правила распространяются и на кредитные организации,

которым предоставлено право иметь во вкладах или других счетах денежные

средства граждан.

Законодательство устанавливает особенности наследования предметов

домашней обстановки.

3.2. Вещи домашнего обихода

Согласно статьи 533 ГК РСФСР предметы обычной домашней обстановки и

обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с

наследодателем не менее одного года, независимо от их очереди и

наследственной доли.

Преимущественным правом наследования этих вещей пользуются законные

наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до

его смерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно

с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения

повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал

брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не

призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним.

Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем

не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая

причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы

обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное

имущество. Указанный порядок может быть изменен завещанием.

Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной

квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но

и ведение общего хозяйства с наследодателем, в результате которого

наследники из семьи наследодателя могли пользоваться предметами обычной

домашней обстановки.

Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К

вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для

удовлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам

обычной домашней обстановки и обихода:

a) вещи, применяемые для профессиональной деятельности (библиотека ученого,

инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.)

b) предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни,

дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты,

дорогие ковры, картины и др.)

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней

обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является

предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться

Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года N2 “О

некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”, где

разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество

следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода,

разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных

обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а

также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не

могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и

обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о

художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу

которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Далеко не все личные неимущественные права со смертью их

носителя перестают существовать. Одни личные неимущественные права

настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга

действительно существовать не могут. Таково, например, право авторства.

3.3. Объекты авторского права, патент

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и

искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его

смерти.

В соответствии со статьей 29 Закона РФ “Об авторском праве и смежных

правах” от 9 июля 1993 года допускается наследование авторских прав: права

автора на выпуск произведения в свет, его воспроизведение и

распространение. Наследники автора вправе заключить договор на

использование созданного автором произведения. К ним переходят права и

обязанности, касающиеся использования и распространения произведения по

договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит

право охраны неприкосновенности произведений после смерти автора. В том же

порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе указать

лицо, на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений

после смерти (статья 27). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний сохранение произведения в том виде, в каком

оно было создано автором, осуществляется его наследниками.

Охрана неприкосновенности произведений является также обязанностью

специальных организаций по охране авторских прав. Не переходят по

наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора

произведения. Наследники вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти

правомочия наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников

автора защиту указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган

Российской Федерации.

Смежные права. Статья 43 указывает: «К наследникам (в отношении

юридических лиц – к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы,

организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать

использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по

кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков.»

Смежные права действуют в течение пятидесяти лет.

В установленном законом порядке к наследникам переходят права на

оформление научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений.

В состав наследства входят и исключительные права на объекты промышленной

собственности. К наследникам переходит исключительное право использования

изобретения. Наследники могут получить как патент на изобретение, полезную

модель, промышленный образец так и право на их получение. (пункт 7 статьи

10 Патентного Закона РФ от 23 сентября 1992 года №3517-1). Право авторства

является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Патент на

изобретение действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную

модель – пяти лет и патент на промышленный образец действует в течение

десяти лет.

Такие понятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном

капитале, вклад в складочный капитал – новые виды наследственного

имущества, которые появились в последние годы в России.

3.4. Наследование доли в уставном капитале. Наследование предприятия

В связи со смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества

или общества необходимо внести изменения в учредительные документы,

зарегистрировать их в государственном реестре, так как права наследодателя

переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.

Для реализации права наследования важно определить состав

наследственного имущества. Необходимо учитывать следующее. «При образовании

хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой

вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги,

ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную

оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на

праве собственности хозяйственным товариществам и обществам. Состав этого

имущества и его стоимость могут изменяться в процессе деятельности

коммерческих организаций. Из объявленной же стоимости вкладов участников

хозяйственных товариществ и обществ составляется их уставной (складочный)

капитал, который разделен на доли, принадлежащие учредителям (участникам).

Размер доли каждого участника в уставном (складочном) капитале – величина

хотя и условная, но постоянная и закрепленная в учредительных документах.

Участники хозяйственных товариществ и обществ в процессе совместной

деятельности могут изменять размеры своих долей, но тогда эти изменения

должны быть отражены в учредительных документах и зарегистрированы в

установленном порядке.» [20]

Приняв наследство, наследники либо сами ставятся участниками

хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают право лишь на

получение действительной стоимости доли уставного (складочного) капитала.

Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит не

только от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен

вопрос о переходе доли уставного (складочного) капитала к наследникам в

действующем законодательстве и учредительных документах этой организации.

Пункт 2 статьи 78 ГК РФ предусматривает «В случае смерти участника

полного товарищества его наследник может вступить в полное товарищество

лишь с согласия других участников». Наследникам, не вступившим в

товарищество, выплачивается стоимость части имущества товарищества,

соответствующей доле наследодателя в складочном капитале, если иное не

предусмотрено учредительным договором. Выплата может быть заменена выдачей

имущества в натуре. Наследник не только приобретает права и обязанности

наследодателя, но и несет ответственность по обязательствам товарищества

перед третьими лицами в пределах перешедшего к нему имущества.

Это же правило применяется к наследникам полных товарищей в

товариществе на вере (пункт 5 статьи 82 ГК РФ). Наследники участника –

вкладчика товарищества на вере становятся сами участниками – вкладчиками, а

если они этого не желают, то вправе передать унаследованную долю в

складочном капитале другим вкладчикам или третьим лицам.

В проекте части Ш раздела YI “Наследственное право”

предполагается, что при наследовании права на стоимость доли в

хозяйственном товариществе или на стоимость пая в производственном

кооперативе в состав наследства участника полного товарищества или полного

товарищества на вере входит право на стоимость доли этого участника в

складочном капитале товарищества, если иное не предусмотрено учредительным

договором. В случае принятия наследника в число участников полного

товарищества либо в качестве полного товарища в товарищество на вере

стоимость доли ему не выплачивается. В состав наследства члена

производственного кооператива входит право на стоимость пая умершего члена

кооператива. В случае принятия наследника в члены кооператива стоимость пая

ему не выплачивается (статья 1217).

В состав наследства участника товарищества на вере, являющегося

вкладчиком, входит доля этого вкладчика в складочном капитале товарищества.

В обществах с ограниченной ответственностью предусмотрен иной,

в отличие товарищества на вере, порядок перехода доли уставного капитала

умершего участника к его наследникам. Согласно пункта 7 статьи 21 Закона РФ

«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года:

Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале общества к

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.