рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Наследственная масса как объект правоотношений

они и после смерти сохраняют право пользования ею при условии, что один из

них вступит в члены кооператива. Это правило сохранилось и после вступления

в действие Закона о собственности и статьи 218 ГК РФ.

Рассмотрим еще один пример: наследник имеет преимущественное

право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он

пользовался при его жизни спорной квартирой.

Член ЖСК-72 Центрального района г. Тулы Ф. умерла в апреле 1988

года. С заявлением о предоставлении освободившейся квартиры в доме

кооператива обратились члены ЖСК 3., нуждающаяся в улучшении жилищных

условий, и Д., полагая, что имеют преимущественное право на получение этой

квартиры. Решением общего собрания членов ЖСК в январе 1991 года квартира

была предоставлена 3. для отселения семьи сына — Ж.

Д. обратилась в суд с иском о признании недействительным решения

общего собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение упомянутой

квартиры, ссылаясь на то, что проживала единой семьей с престарелой Ф. на

протяжении 13 лет—до ее смерти, полностью содержала ее, осуществляла

необходимую помощь, пай за квартиру Ф. завещала ей.

Решением Зареченского районного нарсуда г. Тулы (оставленный

без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского

областного суда) требования Д. удовлетворены.

Постановлением президиума Тульского областного суда протест

прокурора области об отмене судебных постановлений оставлен без

удовлетворения. Определением Судебной коллегии по гражданским делам

Верховного Суда РФ оставлен без удовлетворения протест заместителя

Генерального прокурора РФ, в котором ставился вопрос об отмене судебных

решений. 31 января 1996 г. аналогичный протест заместителя Генерального

прокурора РФ Президиум Верховного Суда РФ оставил без удовлетворения,

указав следующее.

Разрешая данный спор, суд полно проверил все его обстоятельства и

обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние 13 лет жизни Ф.

проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение, осуществляла за

ней уход, в котором она нуждалась по состоянию здоровья и в силу

престарелого возраста. Также Д. ремонтировала квартиру на свои средства,

пыталась обменять свою квартиру и квартиру Ф., чтобы съехаться с ней в

одну, но обмен не состоялся ввиду отсутствия подходящего варианта. Были

представлены доказательства этого.

Поэтому суд сделал правильный вывод о том, что Д. как наследница Ф.

и как член ее семьи, пользовавшаяся квартирой при жизни последней,

приобрела право пользования спорной квартирой в доме ЖСК и имеет

преимущественное право на пользование этой жилой площадью после смерти Ф.

Доводы протеста о том, что Д., унаследовав только пай на квартиру,

а не саму квартиру, не имеет права как наследник на пользование квартирой,

не могли повлечь отмену судебных постановлений, поскольку суд удовлетворил

ее требования по иным основаниям: как наследника Ф., пользовавшегося

указанной квартирой при жизни наследодателя и как члена ее семьи.

С учетом всех конкретных обстоятельств данного дела суд правильно

разрешил возникший спор и оснований для отмены судебных постановлений не

имеется.[36]

С принятием Закона о собственности в РСФСР (статья 13)

ситуация изменилась. Теперь и в соответствии с пунктом 4 статьи 218 ГК РФ

1994 года член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного

кооперативов, садово-огороднического товарищества или другого кооператива,

полностью внесший свой павой взнос за квартиру, дачу, садовый домик, гараж,

иное помещение или строение, предоставленное ему в пользование, приобретает

право собственности на это имущество.

«Таким образом, в этих случаях член кооператива признается

собственником занимаемой им квартиры (другого помещения) в силу закона, и

для включения такой квартиры (другого помещения) в состав наследственной

массы не имеет значения, получил ли член кооператива документы о праве

собственности при жизни или нет. Соответствующие документы наследники могут

оформить и после смерти, доказав, что паенакопление было выплачено при

жизни члена кооператива» [37]

Если же член кооператива не выплатил полностью паевой взнос, то

он является пользователем квартиры, которая находится в собственности

жилищного или жилищно-строительного кооператива. В случае его смерти

переход права пользования на кооперативную квартиру наследникам или другим

лицам и прием в члены кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном

уставом кооператива.

В силу закона кооперативная квартира (иное помещение), за которую

полностью внесен пай, переходит в собственность члена кооператива, и именно

на имя члена кооператива выдается документ о праве собственности. Вместе с

тем паенакопление, выплаченное за счет общих супружеских средств либо

перешедшее к нескольким лицам по наследству, является общим имуществом.

Поэтому второй супруг, и также лица, имеющее право на часть паенакопления,

но не являющиеся членами кооператива, также вправе стать участниками общей

собственности на квартиру. Свидетельство о праве собственности одного из

супругов (не члена кооператива) на долю кооперативной квартиры может быть

выдано нотариусом. При возникновении спора вопрос о принадлежности и

размере доли решается судом. Таким образом, при наследовании кооперативных

квартир, также как и при наследовании приватизированных квартир в состав

наследственного имущества могут включаться и квартиры в целом, и доли в

общей собственности на квартиру.

Вопросам наследования уделено внимание в Законе РФ «О

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»

от 15 апреля 1998 года. Указанные объединения создаются в форме

некоммерческих товариществ или потребительских кооперативов либо

некоммерческих партнерств. Земельные участки за членами объединений

закрепляются на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,

постоянного (бессрочного) пользования, аренды или срочного пользования.

Наследники членов могут стать членами объединения. Расположенные на

земельных участках строения и сооружения наследуются на общих основаниях,

предусмотренных гражданским законодательством. Земельные участки,

находящиеся в собственности граждан, наследуются по закону или по

завещанию, а предоставленные гражданам в пожизненное наследуемое владение –

только по закону.

Если земельные участки предоставлены гражданам на праве

постоянного (бессрочного) пользования, то за наследниками, которые стали

собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений,

участки закрепляются в тех же размерах и на том же праве, что и за

наследодателем. При этом наследнику предоставляется право произвести

перерегистрацию земельного участка в пожизненное наследуемое владение либо

выкупить его в собственность по нормативной цене земли. Если земельные

участки предоставлены гражданам на праве аренды или срочного пользования,

то за наследниками, которые стали собственниками расположенных на этих

участках строений и сооружений, участки закрепляются на оставшийся срок на

том же праве, что и за наследодателем.

При этом наследникам предоставляется право приватизации участков.

Таким образом, если земельный участок закреплен за наследодателем не на

праве собственности, а на ином праве, то он к наследникам по завещанию в

порядке наследственного правопреемства перейти не может, а к наследникам по

закону переходит лишь тогда, когда был закреплен в пожизненное наследуемое

владение. В то же время наследникам, которые стали собственниками

расположенных на земельном участке строений и сооружений, предоставляются

достаточно широкие возможности закрепит участок на том же праве, на каком

он был предоставлен наследодателю, либо перерегистрировать его на праве

пожизненного наследуемого владения, если сам наследодатель этого права не

имел, либо, наконец, приобрести на участок право собственности путем выкупа

или приватизации. Однако в этих случаях право на земельный участок

возникает у наследника не в порядке наследственного правопреемства, а по

иным основаниям.

В тех случаях, когда участниками некоммерческого партнерства

являются физические лица, их наследники имеют право на получение части

имущества партнерства, переданного наследодателем в собственность

партнерства, кроме членских взносов, в порядке , предусмотренном

учредительными документами, если иное не установлено федеральным законом

или учредительными документами. (Закон РФ «О некоммерческих организациях»

от 12 января 1996 года)

Ряд проблем, связанных с применением института

компенсации морального вреда, возникает при рассмотрении вопроса о праве

третьих лиц на компенсацию морального вреда, причиненного смертью

наследодателя.

3.8. Компенсация морального вреда третьим лицам

Согласно Правилам возмещения работодателями вреда,

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей

(ВВС РФ 1993 №2 с.71) статьей 30: работодатель обязан возместить моральный

вред семье, потерявшей кормильца вследствие трудового увечья. При

применении института компенсации морального вреда, возникают ряд вопросов о

праве третьих лиц на компенсацию морального вреда, причиненного смертью

основного потерпевшего: как в связи с применением самой статьи 30 Правил,

так и в отношении применимости подобного правила в иных случаях смерти

основного потерпевшего и определении круга лиц, имеющих право на

компенсацию морального вреда.

Под моральным вредом понимается в основном страдания,

причиненные нарушением личных неимущественных прав, причем моральный вред

возмещается независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Под

кругом лиц, имеющих право на компенсацию, понимаются члены семьи умершего,

у которых предполагается наличие страданий в связи с нарушением семейных

связей в случае смерти потерпевшего.

«Помимо причинения вреда семейным связям как неимущественному

благу члена семьи в случае смерти потерпевшего одновременно могут быть

нарушены и личные неимущественные права членов семьи. Например, в случае

смерти родителя нарушается право ребенка на заботу со стороны этого

родителя, право на воспитание этим родителем и совместное проживание с ним.

Необходимо отметить, что в данном случае не возникает какого-либо

правопреемства в отношении права на компенсацию морального вреда. В

соответствии со статьей 151 ГК моральный вред компенсируется гражданину,

если он причинен действиями, нарушающими именно его неимущественные права

либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага. Поэтому

право членов семьи на компенсацию морального вреда возникает в связи со

страданиями, перенесенными ими в связи с нарушением принадлежащего им

неимущественного блага (семейных связей).» [38]

Примеры присуждения компенсации близким умершего встречаются в

судебной практике. Так, истице, муж которой умер в результате травмы,

полученной на работе у ответчика, суд присудил компенсацию морального вреда

в размере 10 млн. руб. Хотя компенсация морального вреда членам семьи в

связи со смертью основного потерпевшего прямо упомянута только в Правилах

(смерть кормильца вследствие трудового увечья), несомненно, что такой же

подход подлежит применению в других случаях противоправного причинения

смерти потерпевшему. Именно по этому пути идет и судебная практика.

Требование о компенсации морального вреда, которое направлено на

получение денежной суммы для создания у лица положительных эмоций, которые

позволили бы полностью или частично погасить эффект воздействия на психику

перенесенных ранее страданий, лишено направленности на получение денежного

обеспечения для сохранения или восстановления прежнего жизненного уровня

гражданина.

Рассматривая переход права на компенсацию морального вреда по

наследству, необходимо учитывать, что право на компенсацию как полноценное

имущественное право наступает в полном объеме только после вступления в

силу решения суда. «До обращения в суд с иском о компенсации морального

вреда у потерпевшего есть лишь предпосылки для приобретения полноценного

имущественного права, но не само имущественное право. Потерпевший вправе

обратиться в суд, и тогда приобретение полноценного имущественного права

станет неизбежным (исходя из наличия всех необходимых оснований для

удовлетворения судом требования о компенсации морального вреда в принципе),

но он может и не предъявлять иск - в этом случае предпосылки для

возникновения имущественного права так и не приведут к возникновению

имущественного права, которое можно было бы наследовать.» [39]

Объекта наследования не возникает, если потерпевший не обратился

в суд до момента свой смерти, то наследники реализовать это право уже не

смогут, поскольку право на судебную защиту не переходит по наследству. Если

же потерпевший обратился в суд, подав соответствующий иск, то такое

имущественное право уже может быть включено в наследственную массу. Автор

отмечает, что наследование же является основанием для правопреемства на

любой стадии судебного процесса, в связи с чем, в случае смерти

потерпевшего, производство по делу не подлежит прекращению ни в первой и

последующих инстанциях, ни в стадии исполнительного производства.

ГЛАВА Ш. Перспективы развития института наследственного права в России.

Проект Части III Гражданского кодекса РФ, раздел VI “Наследственное право”

Действующее российское законодательство уделяет значительное

внимание вопросам наследственного права. Однако жизнь выдвигает насущное

требование дальнейшего развития наследственного права. Изменения в

гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого количества

неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом

наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в

судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это

привело к острой необходимости совершенствования законодательства,

регулирующего наследственные правоотношения.

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ

находятся проекты части третьей ГК РФ, содержащей раздел YI «Наследственное

право». Проведя анализ указанных проектов, можно прийти к следующим

выводам.

Как признает сам руководитель авторской группы разработчиков А.Л.

Маковский, данный проект достаточно консервативен: «Это и понятно.

Наследственное право тесно связано с отношениями в семье, а в этой области

крупные законодательные новеллы опасны.»[40]

Очевидно, что при составлении данного проекта разработчики прежде

всего преследовали две цели:

1) как можно больше внести уточнений и дополнений в уже существующие нормы

наследственного права;

2) создать качественно новые нормы права, которые регулировали бы вопросы

права наследования, обойденные молчанием в прежнем законодательстве в

силу своей новизны.

Именно поэтому раздел VI Части III ГК РФ получился очень объемным по

сравнению с существующим разделом ГК РСФСР 1964 года, содержащим нормы

наследственного права.

Прежде всего, в отличие от ГК РСФСР проект четко разделен на главы,

содержащие нормы общих положений о наследовании, нормы конкретных видов

наследования, а также нормы, регулирующие порядок приобретения наследства,

и касающиеся особенностей наследования отдельных видов имущества, что очень

удобно и значительно упрощает работу с законом.

Преимуществ разработанного проекта очень много. И в первую очередь

это - четкие определения важнейших понятий наследственного права, данные в

тексте. Если ранее, определяя для себя какое-либо понятие, необходимо было

обращаться к справочной литературе и научным трудам, то теперь эта задача

облегчается тем, что все эти понятия прописаны в самом тексте закона.

Если говорить конкретно по главам проекта, то можно в каждой из них

найти как большие подвижки вперед, так и некоторые недостатки.

Глава 63 «Общие положения о наследовании»: право наследования

гарантируется, дано определение наследования – как перехода в неизменном

виде как единого целого и в один и тот же момент, статья 1157 определяет

наследственную массу. Дано уточнение ранее действующей нормы, касающееся

права наследования граждан, зачатых при жизни наследодателя и родившиеся

живыми после открытия наследства. Недостаток этой нормы в том, что в ней не

сказано, сколько нужно прожить ребенку, чтобы удовлетворить этому условию.

Имеется в виду, достаточно ли нескольких часов жизни после родов, чтобы

быть признанным наследником умершего?

Статьей 1161 предусмотрена возможность быть правопреемниками

наследодателя не только граждан и юридических лиц, но и Российской

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных государств

и международных организаций.

Недостатком же этой главы, по моему мнению, явилось то, что пункт 4

статьи 1162 предусматривает возможность обращения в суд с заявлением об

отстранении недостойного наследника от наследования только лишь лицом, для

которого такое отстранение порождает связанные с наследованием

имущественные последствия. Получается, что, к примеру, прокурор не может

обращаться в суд с заявлениями такого рода, хотя бы и в защиту нарушаемых

наследственных прав остальных наследников.

Глава 64 «Наследование по завещанию» значительно больше остальных, в

силу того, что произошло увеличение количества дел, связанных с

завещаниями, как в нотариальных, так и в судебных органах. Новыми нормами в

наследовании по завещанию можно назвать следующие:

регламентация в статье 1169 наследования завещанных неделимых вещей;

подробнейшее описание требований закона к форме завещания в статьях 1170-

1175, что, вероятно, обусловлено тем, что данный документ начинает свое

непосредственное действие уже после смерти завещателя, когда уже поздно что-

либо править, и в связи с чем грубые недочеты в оформлении завещания могут

повлечь его недействительность и открытие наследования по закону;

введение в статье 1172 закрытой формы завещания, при которой никто, включая

нотариуса, не может быть ознакомлен с содержанием данного документа до

наступления времени открытия наследства, что должно реально способствовать

реализации нормы закона, касающейся тайны завещания;

установление общего порядка наследования денежных средств в кредитных

учреждениях, что исключает возможность лишения с помощью завещательного

распоряжения необходимых наследников права на получение в наследство части

этих денег (статья 1174);

появление возможности оформить завещание в простой письменной форме или на

словах согласно статьи 1175, при условии нахождения завещателя в

чрезвычайных обстоятельствах и, что такое завещание будет впоследствии

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.