рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Иск в гражданском процессе: теория и практика

противоположные интересы спорящих субъектов (истца и ответчика – сторон

процесса), поскольку необходимость защиты права или законного интереса

обусловлена их умалением со стороны какого-либо субъекта (правонарушителя).

3. Поскольку на основании ст. 46, 118 Конституции РФ судебная защита

прав и свобод осуществляется при помощи правосудия РФ, посредством суда. А

в силу ст. 3 ГПК РСФСР просьба (требование) о судебной защите нарушенного

или оспариваемого права или охраняемого законом интереса в гражданском

судопроизводстве, может быть адресована только суду, следовательно, защиту

указанных объектов нарушения, следует искать не у правонарушителя, а у

особого субъекта, который независим от спорящих сторон и объективно не

заинтересован в исходе возникшего между ними спора. В соответствии с

действующим законодательством РФ таким субъектом является суд, в частности

– суд общей юрисдикции, арбитражный и третейский суд.

2.3. Элементы иска

Иск как всякое явление объективной действительности имеет внутреннюю

структуру, т.е. содержание. В связи с этим правовая природа любого иска

определяется не только его внешними признаками, но и содержанием[78]. В

философии под содержанием понимается «определяющая сторона целого,

совокупность его частей»[79]. В свою очередь совокупность устойчивых связей

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе,

составляет его структуру[80].

В гражданском процессуальном праве для характеристики внутренней структуры

иска, т.е. его содержания, используется термин «элементы иска».

В юриспруденции под элементами иска понимаются такие составные части,

которые в совокупности определяют его содержание, обусловливают

самостоятельность и индивидуальную определенность иска[81].

Эти элементы имеют значение для определения объема исковой защиты по

предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, ход и

особенности судебного разбирательства по каждому процессу. Кроме того, с

помощью элементов иска, мы имеем возможность, отличить один иск от другого,

поскольку они индивидуализируют иск.

Таким образом, исследование вопроса об элементах иска имеет не только

теоретическое, но и большое практическое значение, поскольку элементы иска

содействуют определению предмета доказывания по делу, облегчают ответчику

возможность защищаться против предъявленного к нему иска, помогают суду

определить объем судебного исследования, относимость и допустимость тех или

иных видов средств доказывания по делу[82].

В литературе отмечается, что вопрос об элементах иска является одним

из самых спорных в науке гражданского процессуального права[83]. Так, среди

ученых-юристов возник спор, как о количественном составе, так и о

качественной определенности элементов иска.

В результате этого спора сформировались сторонники двух взглядов: двух-

и трехчленного деления иска на элементы. Так, одни авторы выделяют три

элемента иска: предмет, основание и содержание[84] или стороны[85]. Другие

являются сторонниками двухчленного деления элементов иска[86] и выделяют в

структуре иска только предмет и основание.

Посмотрим, какая из вышеприведенных позиций наиболее полно

корреспондируется с действующим гражданским процессуальным

законодательством РФ. С этой целью, нам предстоит исследовать имеющиеся в

литературе дискуссии.

Так, Е.В. Рябова подчеркивает, что элементы иска являются выражением

материально-правового требования, т.к. истец должен наполнить свое

требование о судебной защите конкретным содержанием, указав, какое право

нуждается в охране, что именно должен присудить суд истцу с ответчика и на

основании каких именно фактов, а это как раз и есть элементы иска, его

предмет и основание[87].

В приведенной ранее философской дефиниции категории «содержание»,

определяющим является сторона целого, совокупность его частей. В научной

литературе справедливо отмечается, что овладение философскими категориями –

важнейшее условие дальнейшего развития правовой теории, ее методологической

вооруженности и способности решать задачи, которые ставит перед собой

общество[88]. С этих позиций доводы сторонников третьего элемента иска –

содержания иска, являются на наш взгляд, неубедительными.

Подтверждением данному тезису служит философское толкование категории

«содержание». Более того, как правильно приметила Г.Л. Осокина, содержание

всегда отвечает на вопрос, из чего состоит данное явление или предмет, из

каких составных частей оно складывается?[89] Следовательно, содержанием

объекта является то, что в нем содержится, т.е. его элементы, компоненты,

которые характеризуют (индивидуализируют) его состав. Поэтому, установив

его части, мы тем самым получаем знание о его составе (элементах), т.е. о

его содержании.

Нельзя не согласиться с тем, что ни законодательство, ни практика не

выделяет содержание иска как его самостоятельный элемент (ст. 34 ГПК), а

тождество иска определяется именно по этим двум элементам. Поэтому

выделение в качестве самостоятельного элемента иска содержания, осложняет

понимание сущности иска.

Трудно также согласиться с авторами (К.И. Комиссаров, Г.Л. Осокина),

которые называют в качестве третьего элемента иска – стороны, мотивируя это

тем, что спор о праве возникает именно между определенными лицами,

являющимися конкретными носителями субъективных прав и обязанностей.

Однако, истец и ответчик, являются сторонами процесса, а не иска. Так,

например, существо виндикационного иска не меняется в зависимости от того,

предъявил ли его Иванов к Петрову или Павлов к Сидорову[90].

Рассмотренные позиции подводят нас к выводу о необходимости выделения

в качестве элементов иска – предмета и основания иска. Посмотрим, каким

смысловым содержанием наполнены данные категории.

Так, в гражданско-правовой литературе предмет иска определяется как

материально-правовое требование истца к ответчику[91]; как спорное

правоотношение[92]; как субъективное право, подлежащее защите[93]; как

защита[94]; способ защиты[95].

Обращаясь к разбору всех перечисленных взглядов на предмет иска,

необходимо сделать ряд критических замечаний.

На наш взгляд, определение иска как материально-правового требования

истца к ответчику является неприемлемым как с теоретической, так и с

практической точек зрения. Так, Г.Л. Осокина совершенно правильно замечает,

что авторы данной точки зрения допускают элементарную тавтологию, определяя

через материально-правовое требование, как сам иск, так и его предмет[96].

При таком подходе полностью отождествляется иск и его предмет, что лишает

всякого рода значение выделения в элементах иска его предмета.

Если руководствоваться этой позицией, то иски, предъявляемые

процессуальными истцами, окажутся просто беспредметными, т.к. эти субъекты

не являются участниками спорного материального правоотношения, являющегося

предметом рассмотрения в суде. Более того, они не обладают правом на

заявление материально-правовых требований к ответчику. В литературе

определение предмета иска как спорного правоотношения также не получило

поддержки, вследствие своей малоубедительности и было подвергнуто

действенной критике[97].

Действительно, трудно согласиться с такой точкой зрения, поскольку в

законе говориться, что в исковом заявлении должны быть наряду с другими

данными, указаны его требования (п. 5 ч. 2 ст. 126 ГПК), а не

правоотношение. В связи с этим спорное правоотношение не может считаться

предметом иска. Субъективное право, на наш взгляд, не является предметом

иска. Так, средство защиты (иск) и предмет защиты (субъективное право) –

это разные вещи. Средство защиты (иск) нужно для того, чтобы защитить то,

что служит предметом защиты, т.е. субъективное право.

Субъективное право не может быть составной частью средства защиты

(иска). Если включать в состав иска субъективное право, то, что же остается

защищать суду? Выходит, что субъективное право будет защищать само себя.

Более того, в силу ст. 3 ГПК, предметом защиты в гражданском

судопроизводстве могут быть не только субъективные права, но и охраняемые

законом интересы. В подтверждение вывода приведем еще один аргумент. Так,

определяя предмет иска как субъективное право нам необходимо признать

возможность для распоряжения этим правом, используя основанный на принципе

диспозитивности институт изменения иска (ст. 34 ГПК).

Однако в соответствии с действующим гражданским процессуальным

законодательством правом на изменение иска обладают также лица, защищающие

от своего имени чужое право или законный интерес (процессуальные истцы).

Эти лица, как уже отмечалось в работе, не могут распоряжаться субъективными

правами и законными интересами посредством замены одного права (интереса)

другим, поскольку не льзя изменить

того, чего не имеешь. Таким образом, определение предмета иска как

субъективного права утрачивает свое теоретическое и как следствие этого

практическое значение, в случае участия в деле процессуальных истцов.

В соответствии со ст. 12 ГК защита гражданских прав осуществляется

разными способами: признанием права; восстановлением положения,

существовавшего до нарушения права; пресечением действий, нарушающих право,

а также иными способами, предусмотренными законом. Процессуальные истцы

имеют право просить у суда защиты права или законного интереса других лиц

любыми способами, предусмотренными законом, в частности, в ст. 12 ГК.

Анализ диспозиции указанной статьи свидетельствует об ошибочности

определения предмета иска как защиты, ибо защита является не предметом, а

целью иска, причем любого.

Таким образом, критический анализ различных версий на понятие предмета

иска, подводит нас к необходимости определения предмета иска не иначе, как

предусмотренный законом способ (способы) защиты нарушенного или оспоренного

права либо законного интереса[98].

Предмет иска следует отличать от материального объекта иска, или,

точнее говоря от объекта спорного гражданского правоотношения[99],

например, конкретная вещь, предмет, денежная сумма, подлежащая передаче,

имущество и др. Иными словами это вещь того или иного рода, о которой идет

спор или которая фигурирует в качестве объекта спорного правоотношения.

При определении предмета иска необходимо обращать внимание на вид

иска, т.к. предмет иска различается в исках различных видов[100].

Исковое требование должно опираться на основание иска. Этому элементу

иска, так же как и предмету иска, принадлежит важная роль в

индивидуализации иска и в разрешении вопроса о тождестве двух исков.

Н.Б. Зейдер называет основанием иска то, из чего истец выводит свои

исковые требования, т.е. фактические обстоятельства[101], другие авторы,

составляющие подавляющее большинство, придерживаются аналогичного

мнения[102].

Анализ указанных точек зрения, позволяет прийти к выводу, что различие

при дефинировании, состоит в указании в основании иска на факты, которые

должны быть не только фактическими, но также правовыми. Что является, на

наш взгляд, важным.

Полагаем, что такая поправка является не мало значительной, ибо по

смыслу закона истец может положить в основание иска различные факты и

обстоятельства реальной действительности, но главными из них являются,

конечно, юридические факты, с которыми закон (норма материального права)

связывает возникновение, изменение или прекращение спорного правоотношения

сторон.

Такими юридическими фактами являются: подлежащее защите субъективное

право (иски о присуждении, преобразовательные и позитивные иски), а также

материальный закон, предусматривающий условия возникновения, изменения или

прекращения прав или законных интересов и способы их защиты[103].

Что же касается фактического основания иска, то в него включаются факты

реальной действительности (имеется в виду их идеальный, логический образ).

К ним относятся правообразующие факты (например, факт заключения договора

купли-продажи жилого дома с соблюдением установленных законом требований

порождает у истца право собственности на дом); правопрепятствующие факты

(например, несоблюдение обязательной нотариальной формы сделки или

уклонение в прошлом от выполнения своих родительских обязанностей

недееспособными, нуждающимися в помощи родителями); правоизменяющие факты

(например, тяжелое материальное или семейное положение алиментообязанного

лица); правопрекращающиеся факты (например, истечение срока договора аренды

имущества)[104].

Таким образом, представляется обоснованным мнение тех ученых-юристов,

которые различают фактическое и юридическое (правовое) основание иска[105],

поскольку обе части основания иска взаимосвязаны и взаимообусловлены,

потому что факты реальной действительности будут иметь юридическое

значение, если именно с ними материальный закон, регулирующий спорное

правоотношение, связывает наступление юридического факта.

Проведенный анализ элементов иска позволяет прийти к выводу о том, что

предмет и основание иска имеют решающее значение для его характеристики.

Они индивидуализируют иск и этим самым дают возможность устанавливать

тождество и различие исков, что имеет важное практическое значение,

поскольку при тождестве исков вторичное его рассмотрение в суде с участием

тех же сторон не допускается (п. 4 ст. 221 ГПК).

3. Право на иск

Понятие права на иск неразрывно связано с понятием иска как средства

защиты нарушенных или оспоренных прав или охраняемых законом интересов.

Вопрос о понятии иска, как было показано ранее, является одним из самых

спорных в науке гражданского процессуального права. Это обстоятельство, в

свою очередь, предопределило оживленную дискуссию в литературе вопроса о

сущности права на иск

В связи с этим, в цивилистической литературе по гражданскому

процессуальному праву высказаны различные точки зрения о понятии права на

иск. В связи с этим исследователь полагает необходимым провести теоретико-

правовой анализ этих точек зрения, поскольку обозначенный вопрос

представляет значительный теоретический и практический интерес для

исследователя, а также предопределяет, с одной стороны, возможность

действенной защиты нарушенных либо оспариваемых прав или охраняемых законом

интересов граждан и организаций, с другой – идеальный образ результата

судопроизводства[106]. Эти обстоятельства являются важнейшей предпосылкой

эффективности правосудия по гражданским делам, ибо одна из коренных и

наиболее значимых его целей – защита прав и охраняемых законом интересов

граждан и организаций, которая достигается, в частности, посредством

исковой формы процесса.

Итак, «Право на иск, – говорит К.С. Юдельсон, – осуществляется в форме

предъявления иска в суд к ответчику, поэтому его можно считать и называть

правом на предъявление иска. В свою очередь, наличие и осуществление права

на иск обусловлено рядом предпосылок, указанных в законе (ст. 31 Основ,

ст. 129 ГПК)»[107]. Этой точки зрения придерживаются, как правило, те

цивилисты-процессуалисты, которые определяют иск как обращение к суду за

защитой права или охраняемого законом интереса[108], иначе, игнорирующих

материально-правовую сторону иска.

Другую точку зрения представляют авторы (В.П. Чапурский, С.Н. Абрамов

и др.), которые исходят из двойственного понимания категории «право на

иск». По их мнению, следует различать: а) процессуальное право на иск как

правомочие на обращение за судебной защитой или иначе право на предъявление

иска, б) материальное право на иск как правомочие на принудительное

осуществление гражданского права через суд или иначе право требовать судом

исполнения ответчиком его обязанности перед истцом. Таким образом, эти

авторы конструировали два понятия права на иск: а) право на иск в

процессуальном смысле, б) право на иск в материальном смысле слова[109].

Аналогичной позиции придерживается М.А. Гурвич[110]. Так, в силу его

мнения, процесс представляет собой упорядоченное судопроизводство,

возбуждение и совершение которого происходит по определенным правилам,

устанавливающим, в частности, те условия, те необходимые и обязательные

предпосылки, при наличии которых всякий может обратиться к суду с

гражданским иском по конкретному делу.

Таким образом, если он под правом обращения к суду по гражданскому

спору понимает широкую, соответствующую общей функции государства по

правосудию по гражданским делам возможность, представленную гражданам,

пользоваться правосудием, обращаться за ним, то под

правом на предъявление иска (правом на иск в процессуальном смысле)

подразумевает право возбудить и поддерживать судебное рассмотрение данного

конкретного гражданско-правового спора с целью его разрешения, право на

правосудие по конкретному гражданскому делу.

Следовательно, право на предъявление иска, по мнению М.А. Гурвича, не

является, однако, единственной формой, в которой проявляется общая,

обеспеченная законом возможность пользоваться правосудием, именуемая

«правом обращения к суду». К таким формам принадлежит наряду с правом на

предъявление иска также право на ответ по иску, право на участие в

возникшем процессе, право на обеспечение иска, право обжаловать решение,

право на меры принудительного исполнения. Все эти формы права обращения к

суду представляют собой как бы фазы его развития и раскрытия в процессе

движения дела. Первая из них – это право на иск, в процессуальном смысле

(право на предъявление иска). Право на предъявление иска направлено на

получение решения суда по существу гражданского спора. Получение судебного

решения, независимо от его содержания и характера - благоприятного или

неблагоприятного для истца, составляет предмет и конечную цель права на

предъявление иска.

Правом на иск в материальном смысле (притязание), с точки зрения

М.А. Гурвича, называется гражданское субъективное право в том состоянии, в

котором оно способно к принудительному в отношении обязанного лица

осуществлению. При этом способность быть осуществленным в порядке

принуждения, по его мнению, является существенным, а потому неотъемлемым

свойством гражданского субъективного права. Особенность этого свойства

состоит, однако, в том, что оно проявляется при известных условиях, до

наступления которых право имеет ненапряженный, неактивизированный,

неисковый характер. «Лишь с наступлением указанных условий, – говорит

М.А. Гурвич, - проявляется способность права к принудительному в отношении

обязанного лица осуществлению; мощь вызвать исполнение обязанности; право

во всем своем содержании приобретает ненапряженный характер веления,

исполненного принудительной силы, оно созревает, становится годным к

немедленному осуществлению»[111]. При таком понимании принуждения в праве,

наступление зрелости права означает некоторое состояние права, особый

момент в его развитии, в котором раскрывается присущая ему принудительная

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.