рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Договор доверительного управления имуществом

у нас суды работают по прецедентам. С ним можно согласиться, т.к. многие

правоотношения у нас не урегулированы правом. Во-вторых, ученый обращает

внимание на институт полного хозяйственного ведения. Данный институт

предусматривает существование лица, которое владеет, пользуется и

распоряжается имуществом как собственник, но таковым не является. Право

собственности расщеплено и привязано к различным субъектам: государственным

органам в одной части и к хозяйствующему субъекту в другой. Принимая все

это во внимание, П. Мостовой считает, что институт доверительной

собственности, несколько модифицировав, можно внедрить в российское

гражданское право.

Большинством же ученых Указ подвергался критике, т.к. был внутренне

весьма противоречив[11].

Второй этап становления института доверительного управления начался с

того, что во исполнение п.22 Указа «О доверительной собственности (трасте)»

Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом был

утвержден Типовой договор об утверждении траста (доверительной

собственности) на пакет акций, находящихся в государственной

собственности[12], положения которого сразу были восприняты на практике.

Так, Государственный комитет по управлению имуществом РФ передал обществу

«Роснефтегазстрой» пакет акций, находящихся в федеральной собственности.

Данный Указ был важным этапом на пути становления института

доверительного управления имуществом. Указом «О доверительной собственности

(трасте)» впервые в российском праве была признана возможность

доверительного управления на договорной основе.

В настоящий момент этот акт утратил силу. Принятие первой части

Гражданского Кодекса РФ значительным образом изменило отношения к

применению доверительной собственности в российских условиях. В п.4 ст.209

ГК было указано на возможность передачи имущества в доверительное

управление, учреждение которого не влечет для собственника утраты права

собственности. С этого момента в нормативных актах и литературе больше не

встречается термин «доверительная собственность»[13].

Завершающим этапом становления института доверительного управления

было введение с 1 марта 1996г. в действие части второй ГК РФ. Здесь, в

главе 53 институт доверительного управления был детально урегулирован.

Вышеназванный Указ Президента РФ утратил силу вследствие прямого указания

ст.4 Федерального закона»О введение в действие части второй Гражданского

кодекса Российской Федерации», поскольку положения Указа противоречили

положениям главы 53 ГК РФ.[14]

Однако некоторые авторы, исходя из действующих нормативных актов,

допускаю параллельное сосуществование доверительной собственности и

доверительного управления имуществом.[15] С данным мнением трудно

согласиться, так как одновременное действие двух противоречащих друг другу

актов будет создавать невозможность разрешения судебных споров.

Исследуя институт доверительного управления, современная гражданско-

правовая наука не однозначно подходит к определению правовой природы этого

института. В современной юридической литературе можно выделить два подхода

к проблеме регулирования доверительных операций с имуществом.

Сторонники первого подхода, следуя континентально-правовым традициям,

выступают исключительно за обязательственно-правовую модель доверительного

управления имуществом (В.А. Дозорцев, Е.А Сухинов, А.Л. Маковский, С.А.

Хохлов, Н.Д. Егоров).[16]

Второй подход представлен А.А. Рябовым. По его мнению, право

доверительного управления «не может быть ничем иным, как самостоятельным

видом ограниченных вещных прав».[17] Такой вывод Рябов делает на следующих

основаниях:

1) доверительный управляющий имеет широкие полномочия;

2) интересом управляющего является получение объекта управления для

коммерческого использования.

С такими утверждениями трудно согласиться. Во-первых, сколько бы не

были широки полномочия доверительного управляющего, он всегда действует в

интересах собственника. Кроме того, полномочия управляющего могут быть

ограничены специальным законом или договором. Во-вторых, интерес

управляющего законодатель видит лишь в получении им вознаграждения за

оказание определенных услуг. Если же договор безвозмездный, то

доверительный управляющий действует из иных побуждений (например,

сохранение имущества родственника).

Чтобы определить к вещному или обязательственному праву относится

доверительное управление имуществом, необходимо провести разграничение этих

прав.

Разграничение вещного и обязательственного права.

|Критерий |Вещное право |Обязательственное право |

|Объект |Индивидуально |Действия обязанного лица |

|права |определенная вещь | |

|Источник |Круг вещных прав всегда |Обязательства могут |

|возникнове|четко определен в |возникать как из договоров и|

|ния права |законе. Стороны не могут|иных сделок, предусмотренных|

| |по своему усмотрению |законом, так и из договоров,|

| |определить какое-либо |иных сделок, хотя и не |

| |вещное право, не |предусмотренных законом, но |

| |предусмотренное в |не противоречащих ему (ст. |

| |законе. |8, 307 ГК РФ). |

|Срок |Бессрочный характер |Как правило, срочный |

| | |характер. Обязательственное |

| | |право существует до тех пор,|

| | |пока не исполнена |

| | |соответствующая ему |

| | |обязанность, либо до |

| | |появления юридических |

| | |фактов, указанных в п.2 и 3 |

| | |ст.396 ГК РФ. |

|Самостояте|Обладатель вещного права|Обладатель |

|льность |воздействует на вещь без|обязательственного права |

|воздействи|посредства других лиц. |может совершать с чужой |

|я на вещь | |вещью какие-либо действия. |

| | |Даже если это действие в его|

| | |интересах, тем не менее, для|

| | |их осуществления потребуется|

| | |участие другой стороны |

| | |обязательства. |

|Для |Обладатель вещного права|Обладатель |

|удовлетвор|осуществляет воздействие|обязательственного права, |

|ения чьих |на вещь для |получив чужую вещь, может |

|интересов |удовлетворения своих |воздействовать на нее |

|использует|потребностей. |двояко. Так, лицо может |

|ся вещь | |иметь возможность совершать |

| | |с вещью какие-либо действия,|

| | |но не в своем интересе. В то|

| | |же время в иных случаях |

| | |может использовать в своем |

| | |интересе (например, при |

| | |аренде). |

|Характер |Абсолютный, т.е. |Относительный, т.е. |

| |обладатель вещного права|обладатель |

| |вправе требовать от |обязательственного права |

| |неопределенного круга |может обратиться с |

| |лиц воздерживаться от |требованием лишь к |

| |посягательств на его |определенному лицу. |

| |право. | |

Применяя сравнительные характеристики таблицы, можно сказать, что

правоотношения между доверительным управляющим и учредителем управления

являются обязательственными. Согласно ст.1012 ГК, учредитель управления

передает имущество, а доверительный управляющий обязуется совершать

определенные действия, а именно управлять имуществом. Таким образом,

объектом здесь являются действия обязанного лица.

Правоотношения между учредителем и управляющим имеет относительный

характер. Под этим подразумевается, что учредитель может обратиться с

требованием к определенному лицу – доверительному управляющему.

Доверительное управление в большинстве случаев возникает на основании

договора, что присуще обязательственным отношениям.

Нет в характеристике права доверительного управления и такого

признака, как бессрочность. Ст.1016 ГК устанавливает, что договор

доверительного управления заключается на срок не более пяти лет.

Кроме того, доверительное управление не соответствует такому признаку

вещного права, как возможность воздействовать на вещь, удовлетворяя свои

потребности. Доверительный управляющий, даже получив право распоряжения и

по составу правомочий приблизившись к собственнику не вправе использовать

их в своем интересе. Закон прямо предусматривает, что управление

осуществляется в интересах учредителя или выгодоприобретателя (ст.1012 ГК).

На основании изложенного, казалось бы, можно сделать вывод об

обязательственном характере доверительного управления. Но доверительный

управляющий в процессе своей деятельности по управлению имуществом вступает

в отношения с третьими лицами. На последних, круг которых является

неопределенным, лежит пассивная обязанность не мешать доверительному

управляющему в осуществлении своего права. Такой характер прав является

абсолютным и он присущ вещному праву.

Будучи законным (титульным) владельцем переданного имущества,

управляющий может использовать любые вещно-правовые способы защиты своих

прав против третьих лиц, включая учредителя управления, собственника

имущества и выгодоприобретателя. В частности, он может предъявить иск о

признании своего права на имущество; об истребовании имущества из чужого

незаконного владения (виндикационный иск); об устранении всяких нарушений

своего прав, хотя бы эти нарушения и не были соединены с потерей владения

(негаторный иск).

Если правоотношение между учредителем и управляющим является

обязательственным, а правоотношения управляющего и третьих лиц – вещными,

то можно сделать вывод, что правовая природа доверительного управления

является обязательственной с вещно-правовыми элементами.

1.2 Понятие договора доверительного управления имуществом и его

особенности.

Доверительное управление – новый институт нашего права. Его появление

обусловлено развитием рыночных отношений. Это связно со стремлением

организовать более эффективное управление хозяйственной деятельностью

имуществом, и прежде всего государственным имуществом.

Доверительному управлению посвящена глава 53 ГК (ст.1012-1026).

Согласно ст.1012 ГК «по договору доверительного управления имуществом одна

сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному

управляющему) на определенный срок имущество, а другая сторона обязуется

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления

или указанного им лица (выгодоприобретателя)».

Из данного определения можно выделить следующие особенности договора

доверительного управления:

1) договор доверительного управления заключается между учредителем

(которым, по общему правилу, является собственник имущества) и

управляющим. Обязанностью доверительного управляющего является

управление имуществом в интересах выгодоприобретателя (которым

может быть и сам учредитель). Если выгодоприобретатель не

совпадает с учредителем в одном лице, то заключается договор в

пользу третьего лица (ст.430 ГК). Таким образом, договор

доверительного управления может быть заключен как в пользу

учредителя, так и в пользу третьего лица.

2) договор доверительного управления не влечет перехода права

собственности на имущество к доверительному управляющему (п.1

ст.1012 ГК). Так как передавая имущество в доверительное

управление, собственник не передает управляющему правомочия по

владению, пользованию и распоряжению этим имуществом (они по-

прежнему остаются у собственника), а лишь наделяет доверительного

управляющего правом от своего имени осуществлять эти

правомочия.[18] Вместе с тем, сам собственник, пока действует

договор доверительного управления имуществом, не может

осуществлять принадлежащие ему правомочия по владению,

пользованию или распоряжению переданным в доверительное

управление имуществом.

3) доверительный управляющий вправе совершать любые юридические и

фактический действия в интересах собственника или

выгодоприобретателя.

Указанные действия доверительный управляющий должен осуществлять в

пределах, предоставленных ему собственником (п.1 ст.1020 ГК). Кроме того,

доверительный управляющий обладает возможностью предъявлять требования о

защите прав на имущество, в том числе и к самому собственнику (п.3 ст.1020

ГК).

Юридические и фактические действия должны совершаться в пределах,

дополнительно установленных законом или договором. Данное ограничение в

первую очередь касается возможности распоряжаться недвижимостью. Согласно

ст.1020 ГК, доверительный управляющий не может распоряжаться переданным ему

недвижимым имуществом. Иное может быть установлено договором, причем в нем

должны быть перечислены случаи, когда такое распоряжение допустимо.

Помимо указанных, правила гл.53 ГК РФ не содержат иных ограничений

для осуществления доверительным управляющим правомочий собственника. Однако

они могут содержаться в других нормативных актах или в договоре. Например,

согласно Указу Президента РФ от 9 декабря 1996г. «О передаче в

доверительное управление закрепленных в федеральной собственности акций

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации» «(с изменениями от

7 августа 1998г.)[19], для действий по управлению акциями установлены

следующие пределы:

« а) доверительный управляющий не имеет права распоряжения

переданными ему акциями;

б) голосование доверительного управляющего по переданным ему акциям

письменно согласовывается с федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, по

вопросам: реорганизации и ликвидации акционерного общества;

внесения изменений и дополнений в учредительные документы

акционерного общества; изменение величины уставного капитала

акционерного общества; совершения крупной сделки от имени

акционерного общества; принятия решения об участии акционерного

общества в других организациях; эмиссии ценных бумаг акционерных

обществ; утверждения годовых отчетов».

Кроме того, ограничены правомочия управляющего имуществом подопечного

лица. Согласно п.2 и 3 ст.37 ГК управляющий не вправе совершать без

предварительного разрешения органа опеки и попечительства любые сделки,

влекущие уменьшение имущества подопечного.

В п.2 ст.1012 ГК отмечено, что доверительный управляющий совершает

любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя

(учредителя управления). Интерес выгодоприобретателя в гл.53 ГК не

определяется. Поэтому возникает вопрос: какие действия управляющего следует

считать совершаемыми в интересах выгодоприобретателя или учредителя

управления? По моему мнению, такими действиями следует считать не

противоречащие закону действия, которые имеют своей целью сохранение и

(или) приумножение стоимости переданного в управление имущества; должны

совершаться так, чтобы не допускать риска возможных потерь, и так, как

поступило бы на месте управляющего само заинтересованное лицо.

4) доверительный управляющий осуществляет управление имуществом

лично. Поручить управление имуществом другому лицу от имени

доверительного управляющего он может только в трех случаях:

> если уполномочен на это договором;

> получил на это согласие учредителя в письменной форме;

> если вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения

интересов учредителя или выгодоприобретателя и не имеет

возможности получить указания учредителя в разумный срок. Во всех

случаях доверительный управляющий отвечает за действия избранного

им поверенного как за собственные (ст. 1021 ГК).

5) отношения доверительного управления имуществом носят длящийся

характер, поэтому закон относит срок действия договора к

существенным условиям. Договор, как правило, заключается на срок,

не превышающий пяти лет, если законом для отдельных видов

имущества, передаваемого в доверительное управление, не

установлены иные предельные сроки (п.2 ст.1016 ГК).

6) Договор доверительного управления относится к категории реальных

договоров, т.е. считается заключенным в момент передачи

имущества. Такой вывод можно сделать исходя из формулировки

определения договора доверительного управления (ст. 1012 ГК). По

данному договору «одна сторона передает другой стороне...», к

договору доверительного управления недвижимым имуществом

предъявляются иные требования. Такой договор будет считаться

заключенным с момента его государственной регистрации (ст.164,

433 ГК).

7) Особый интерес представляет характеристика данного договора с

точки зрения его возмездности. В гражданско-правовой литературе

нет единого ответа на данный вопрос. Так, Е.А. Суханов,

комментируя гл.53 ГК РФ, указывает, что размер и форма

вознаграждения являются существенными условиями договора

доверительного управления имуществом, «если договор по соглашению

сторон не является безвозмездным»[20], т.е. данный договор по

общему правилу предполагается возмездным.

Аналогичного мнения придерживается и В.А. Дозорцев[21].

Особую позицию при определении возмездности договора

доверительного управления занимает Н.Д. Егоров: «Возмездный

характер договор приобретает тогда, когда в нем определены размер

и форма вознаграждения управляющему... Безвозмездным договор

доверительного управления признается тогда, когда в законе или в

самом договоре предусмотрено, что доверительный управляющий

действует безвозмездно».[22]

Что говорит по этому поводу ГК РФ? Проанализировав ст.1016 ГК

трудно сразу определить, является ли договор доверительного

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.