рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА УКРАИНЫ, РОССИИ И СТРАН С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

дневным, недельным, месячным, годовым или комбинацией. В ряде стран,

Италия, Франция, Япония, сверхурочные работы допускаются с санкции

инспекции труда или требуют согласия профсоюза. Сверхурочные часы

компенсируются, как правило, повышенной оплатой (в процентах к основной

тарифной ставке), однако имеются страны (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия,

Нидерланды, Дания, Швейцария, Люксембург), где законом установлено, что

при определенных условиях сверхурочные работы могут быть компенсированы

отгулом. Иногда предусмотрено, что сверхурочные часы компенсируются путем

выплат твердых денежных сумм. Все эти новшества ставят целью усилить

гибкость и эффективность правового регулирования, и их введение имеет

определенную объективную основу [1, с. 112].

Еще один существенный момент – тенденция к индивидуализации и

персонализации режима труда. Это рассматривается многими западными авторами

как важнейшая черта современного производства, модернизированной

организации труда, которая будет иметь далеко идущие последствия и, как

предполагают, будет характерно для использования рабочей силы в дальнейшем,

когда станет учитываться специфика личности (возраст, семейное положение,

психика, личные наклонности, жизненный биологический ритм конкретного

работника) и на этой основе определяется трудовая загрузка каждого

работающего. Ожидается, что это даст огромный скачек в выработке и будет

отвечать потребностям и жизненным чаяниям работников.

Еще один аспект режима труда – применение многосменных работ. Число

работников, занятых на таких работах варьируется в различных странах от 14

до 30 процентов, причем наблюдается тенденция роста. Наиболее

распространена работа в две смены, но на некоторых предприятиях работа

проводится в три смены и более, вплоть до пяти-сменной работы.

Необходимость многосменного режима труда обосновывается насущными

экономическими мотивами и прежде всего целями лучшего использования

производственного оборудования, особенно в связи с его удорожанием и

быстрым устареванием, ростом фондоемкости и сокращением продолжительности

рабочего времени. Многосменная работа обеспечивает большую эффективность и

рентабельность производства за счет увеличения коэффициента использования

оборудования.

Введение мобильных графиков рабочего времени допущено ныне в

законодательстве Франции, ФРГ, Бельгии.

Так, французский Закон от 28 февраля 1986 года о гибком рабочем

времени дает администрации предприятия право на протяжении всего года в

зависимости от нужд производства менять продолжительность рабочей недели от

37 до 44 часов, по сути дела вводит суммированный учет рабочего времени на

годовой основе. В ФРГ с 1985 года легализован особый режим рабочего

времени. Это режим гибкого рабочего времени, определяемый нуждами и

потребностями предприятия. Закон установил, что при таком режиме для

каждого работника должна быть установлена минимальная продолжительность

рабочего времени. При чередовании занятости и перерывов в работе

продолжительность работы не может быть менее трех дней подряд, и работник

должен быть заблаговременно должен быть предупрежден о возобновлении работы

[1, с. 116].

1.2.5 ВРЕМЯ ОТДЫХА

Правовое регулирование времени отдыха включает регламентацию

различного рода перерывов в работе: внутрисменных, междудневных,

еженедельных, праздничных дней, отпусков.

Мы ограничиваемся рассмотрения правового регулирования отпусков.

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для отдыха в

странах Запада колеблется для различных категорий работников от одной до

восьми недель. Она зависит от страны, отрасти, принадлежности к рабочим или

служащим, трудового стажа, а в ряде случаев – от возраста и условий труда.

В одних странах полностью отсутствуют законодательные акты об отпусках

(США, Великобритания), и этот вопрос для большинства работников

регулируется исключительно в коллективных договорах, в других (Италия)

имеются законы об отпусках, касающиеся отдельных категорий работников

(служащих частных предприятий, железнодорожников, молодежи, домашних

работников), а для основной части работников отпуска устанавливаются в

коллективных договорах. В ряде стран (Франция, ФРГ) отпуска для основной

части трудящихся регламентируются специальными законодательными актами [1,

с. 117].

Во Франции, согласно ордонансу от 16 января 1982 года, за один месяц

непрерывной работы работник получает два с половиной дня отпуска, при этом

общая продолжительность отпуска не может превысить тридцати рабочих дней.

Отсутствие на работе по неуважительной причине ведет к пропорциональному

сокращению отпуска. Таким образом, только непрерывная работа в течение

календарного года дает право на пятинедельный оплачиваемый отпуск. Молодежь

до 21 года и ученики производственного ученичества имеют право на отпуск в

тридцать рабочих дней независимо от предшествовавшей работы, но

оплачивается отпуск пропорционально фактически отработанным месяцам.

В ФРГ Федеральный Закон об отпусках 1963 года провозглашает право на

ежегодный оплачиваемый отпуск для всех рабочих и служащих, а также

учеников. Право на отпуск возникает через шесть месяцев работы.

Продолжительность отпуска 24 рабочих дня. Если после шести месяцев

непрерывной работы работник увольняется то он приобретает право на отпуск

продолжительность в 1/12 часть годового отпуска, умноженную на число

фактически проработанных полных месяцев. Отпуск предоставляется по желанию

работника полностью или частично. Перенесение очередного отпуска на

последующий год допускается только в исключительных случаях и он должен

предоставляться не позднее первых трех месяцев следующего года. При

прекращении трудового отношения возможна денежная компенсация за

неиспользованный отпуск. Болезнь о время отпуска, подтвержденная

медицинской справкой, не входит в продолжительность отпуска. Во время

отпуска работник не вправе работать по найму [1, с. 118].

Оплата отпуска производится перед его началом по среднему заработку за

13 недель, предшествующих отпуску. Уменьшение заработка произошедшее за

этот период не по вине работника, не влияет на размеры отпускных.

Согласно Закону ФРГ об охране труда молодежи от 23 января 1976 года

ежегодный оплачиваемый отпуск для подростков до 15 лет – 30 рабочих дней,

до 16 лет – 27 рабочих дней, до 18 лет – 25 рабочих дней.

Увеличение во многих странах продолжительности отпуска до 5-6 недель

сопровождается усилением многообразия в порядке его использования. Так, в

Финляндии пятая неделя отпуска может быть реализована только в осенне-

зимний период; в Швеции пятая неделя отпуска по желанию работника может

накапливаться в течение пять лет, то есть каждые шесть лет работник в этом

случае имеет отпуск продолжительность десять недель.

В заключение отметим, что в странах Запада в последние десятилетия все

большее распространение получает отпуск по уходу за ребенком, который

предоставляет любому из родителей до достижении ребенком возраста одного-

трех лет, а в отдельных странах – до достижении ребенком возраста

обязательного школьного обучения (шесть-восемь лет). Отпуск предоставляет

либо без сохранения заработной платы, либо с частичной оплатой.

Небезынтересно, что в Швеции 25 процентов родителей, ушедших в 1987

году в отпуск по уходу за ребенком, составляли отцы.

1.2.6 ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

На Западе возможность временных и постоянных изменений трудового

договора укладывается в рамки директивной власти предпринимателя, которая

включает право совершенствовать организацию производства, а отсюда

правомочие вносить изменение в содержание трудовых функций и всех иных

существенных компонентов трудовой деятельности. Таким образом, добившись

согласия работника на обновление контракта, предприниматель вправе в любой

момент изменить существенные условия трудового договора [1, с. 82].

По общему правилу, если перевод на другую работу не ведет к сокращению

заработной платы и к изменению существенных условий труда, то такой перевод

считается применением трудового договора и не требует согласия работника.

Таким образом, изменения, связанные с реализацией трудового договора

возможны без согласия работника. Изменение же, равнозначные новации

трудового договора требуют такого согласия.

Одностороннее изменение нанимателем существенных условий трудового

договора дает право работнику требовать расторжения договора и возмещения

ущерба. В этом случае возможно расторжение трудового договора и по

инициативе предпринимателя, если работник отказывается от продолжения

работы с изменившимися условиями. Суды в большинстве стран считают

обоснованным перевод работника на другую работу с существенными изменениями

условия труда, если это обусловлено требованиями производства. Если же суд

найдет действия нанимателя необоснованными работник может рассчитывать на

материальное возмещение.

Что же касается временных переводов, то в большинстве стран они

допускаются лишь при чрезвычайных обстоятельствах и при условии, что при

невозможности таких переводов предпринимателю может быть нанесен

непоправимый вред. Это регламентируется в законах либо в коллективных

договорах.

Предприниматели зачастую провоцируют работника к увольнению по

собственному желанию, проводя реорганизацию производства ведущую к переводу

работника на другую неприемлемую для него или даже уничижающую его работу,

ухудшающую его материальное положение или психологический комфорт. Это

рассматривается как нарушение трудового договора со стороны нанимателя,

дает работнику право объявить об увольнении по собственному желанию и

потребовать через суд возмещения ущерба за незаконное спровоцированное

увольнение [1, с. 83].

1.2.7 ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В трудовом праве стран Запада основаниями прекращения трудового

договора считаются: смерть работника и иные обстоятельства, имеющие

характер юридических событий; соглашение сторон; инициатива одной из

сторон; ликвидация предприятия; истечение срока договора, завершение

выполнения определенной работы; обстоятельства, имеющие характер

непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредвиденные при данных

условиях обстоятельства (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам

относятся стихийные бедствия, военные действия и т.д.; решение суда о

расторжении трудового договора [1, с. 83].

Среди перечисленных оснований центральное место занимает расторжение

трудового договора по инициативе его сторон.

Личностный характер трудового договора ведет к его автоматическому

прекращению в результате смерти работника, а в ряде случаев работодателя,

если в трудовом отношении особую роль играет личность последнего, например,

в сфере творческого труда, домашней работе.

Нормы трудового права ряда стран предусматривают выплату пособия семье

умершего работника в знак признательности за его труда и в целях оказания

материальной помощи семье в связи с потерей кормильца, компенсации расходов

на похороны.

Конструкция прекращения трудового договора по соглашению сторон

соответствует общим принципам договорного права и вполне применимо к

трудовым правоотношениям. Их специфика ведет к тому, что прекращение

трудового договора по соглашению сторон нередко используется для обхода

императивных норм, регулирующих порядок увольнения работников по инициативе

работодателя. Это делает необходимым строгий судебный контроль, призванный

обеспечить соблюдение законности.

Форс-мажорные обстоятельства, ведущие к прекращению трудового

договора, - это понятие гражданского права, применяемого, как правило, без

корректив и к трудовым правоотношениям. В законодательстве некоторых стран

(например, Испании) при применении к трудовым правоотношениям понятия «форс-

мажор» учитывается специфика трудового найма. Увольнение и в этом случае

допустимо только с согласия органов труда.

Гражданско-правовые нормы и конструкции применяются также при

прекращении трудового договора в связи с обнаружившейся невозможностью его

исполнения. Эта невозможность должна носить определенный характер и длиться

так долго, что продолжение связи между сторонами теряет всякий смысл.

Конкретный пример – заключение работника в тюрьму на длительное время по

приговору суда.

В принципе, гражданско-правовая конструкция судебного расторжения

договора считается применимой к трудовым правоотношениям. Однако, в ряде

стран (например, в Италии) преобладает мнение, что в трудовых

правоотношениях судебное расторжение договора неприемлемо и должно

заменяться другими видами прекращения правоотношения, прежде всего

увольнение по инициативе сторон.

2 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В РОССИИ И УКРАИНЕ

2.1 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.1 ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

По мнению российского ученого-правоведа Ю.П.Орловского одним из

основных институтов законодательства Российской Федерации о труде является

трудовой договор, с помощью которого граждане реализуют свою способность к

труду, определяют основные и дополнительные условия труда, а также

прекращают трудовые отношения. Трудовой договор является тем правовым

средством, который дает возможность в наибольшей степени учесть интересы

работника и работодателя. Это становиться особенно заметным в условиях

рыночных отношений. Поэтому, - отмечает Ю.П.Орловский, - неслучайно переход

к рыночной экономике вызвал значительные изменения в законодательстве о

трудовом договоре [5, с. 3].

Так, согласно статье 15 Кодекса законов о труде Российской Федерации

от 9 декабря 1971 г., с последующими изменениями и дополнениями, в

частности, согласно Закона РФ от 25 сентября 1992 г., “трудовой договор

(контракт) есть соглашение между трудящимся и предприятием, учреждением,

организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять работу по

определенной специальности, квалификации или должности с подчинением

внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация

обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать условия

труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и

соглашением сторон”.

По сравнению с прежним, вышеуказанное “новое” определение “трудового

договора” не претерпело существенных изменений. Вместе с тем, необходимо

особо отметить то, что словосочетанием “трудовой договор (контракт)”

российский законодатель устранил излишнюю юридическую конструкцию

“трудового контракта”, до настоящего времени существующую в украинском

законодательстве. Теперь контракт в российском законодательстве - это не

понятие, а просто привлеченное иноязычное слово, такое же как “лизинг”,

“франчайзинг” и другие. Причем, эти два слова стоят рядом во всех статьях

КЗоТ России, где говорится о трудовом договоре. По мнению российского

ученого-правоведа Ю.П.Орловского: “такое соседство означает, что

законодатель не видит различий между трудовым договором и контрактом.

Поэтому если заключается трудовой договор на неопределенный срок, то можно

считать, что работник имеет неограниченный сроком контракт с предприятием.

Заключение контракта на определенный срок означает заключение срочного

трудового договора. Таким образом, произошла переоценка контрактов, которые

раньше рассматривались как разновидность срочного трудового договора с

присущими им особенностями” [5, с. 8].

Более того, Законом от 25 сентября 1992 г. российский законодатель

исключил из КЗоТ России некоторые нормы, которые ранее закрепляли

“преимущества” трудового контракта перед трудовым договором, а именно:

обязательная письменная форма, возможность устанавливать дополнительные

основания расторжения и срочность, а также зачастую возможность фактически

(в завуалированной форме) ухудшать положение работника по сравнению с

законодательством.

Теперь же для всех трудовых договоров, согласно части первой статье

18 КЗоТ РФ, обязательна письменная форма, срочный характер трудовых

отношений ограничен нормой части второй статьи 17 КЗоТ РФ, а дополнительные

основания для расторжения контракта имеют законодательную силу, если

контракт (он же трудовой договор), согласно п. 4 ст. 254 КЗоТ РФ, заключен

только с руководителем предприятия.

Но тем не менее, несмотря на устранение и ограничение интересующих

работодателя возможностей и преимуществ прежнего “контракта”, практика

заключения срочных трудовых договоров (контрактов) продолжается.

Однако В.Н.Толкунова и К.Н.Гусов считают, что трудовой контракт как

еще одна правовая конструкция продолжает существовать в российском

законодательстве и есть “особый вид трудового договора, заключенного в

соответствии с законодательством между работником и работодателем, в

котором содержится широкий перечень оговоренных непосредственно сторонами

условий, в том числе по вопросам организации труда, социально-бытового

обеспечения, ответственности и др.” [6, с. 182].

В определении понятия трудового договора (контракта),

сформулированном в ст. 15 КЗоТ РФ, заложены его родовые признаки -

выполнение работы по специальности, квалификации или должности с

подчинением внутреннему трудовому распорядку, за которую предприятие

обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда,

предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и

соглашением сторон. При этом статьей 5 КЗоТ РФ устанавливается соотношение

между законодательным и договорным регулированием трудовых отношений. Это

соотношение таково, что коллективный и трудовой договоры могут либо

фиксировать уже имеющийся законодательный уровень условий труда либо, что

предпочтительнее, его повышать. Так, например, если законом установлена

минимальная продолжительность рабочего времени в 40 часов в неделю, а

коллективный или трудовой договор поднижает эту планку до 36 часов, то

такое решение правомерно, поскольку положение работника не ухудшается, а

улучшается по сравнению с законодательством.

2.1.2 СТОРОНЫ (СУБЪЕКТЫ) ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Трудовой договор, как указано в ст. 15 КЗоТ РФ, заключается между

трудящимся и предприятием, учреждением и организацией. Но это общая

формулировка. С учетом перехода России к рыночной экономике вопрос о

сторонах и субъектах трудового договора (контракта) заслуживает более

подробного рассмотрения. Так, в новом российском законодательстве все чаще

стали использоваться понятия работник и работодатель. Так, под работником

или трудящимся (как указано в ст. 15 КЗоТ РФ) понимается любое физическое

лицо, хотя чаще используется термин гражданин. Работодателем же, согласно

ст. 15 КЗоТ РФ, является предприятие, учреждение, организация, но в иных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.