рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

его смерти. Здесь имеются в виду те наследники, которые проживая совместно

с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения

повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с наследодателем проживал

брат, то при наличии наследников первой очереди он к наследству не

призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются за ним.

Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем

не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли, которая

причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то предметы

обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее наследственное

имущество. Указанный порядок может быть изменен завещанием.

Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной

квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но

и ведение общего хозяйства с наследодателем, в результате которого

наследники из семьи наследодателя могли пользоваться предметами обычной

домашней обстановки.

Ни Основы, ни ГК не дают перечня предметов обстановки и обихода. К

вещам данной категории следует отнести такие, которые необходимы людям для

удовлетворения бытовых нужд. В нотариальной практике не относят к предметам

обычной домашней обстановки и обихода: вещи, применяемые для

профессиональной деятельности (библиотека ученого, инструменты врача,

пишущая машинка, инструменты музыканта и др.); предметы роскоши (изделия из

драгоценных металлов, драгоценные камни, дорогостоящая мебель, автомобиль,

старинные золотые и серебряные монеты, дорогие ковры, картины и др.)Иск

Макарова В. к Сёминой К. о признании права наследования предметов обычной

домашней обстановки. Истец проживал с Семиным В.В. (отцом ответчицы) с 1997

года до его смерти июнь 1999 года. Все имущество по завещанию перешло к

Макарову и Семиной в равных долях спор возник из-за мебели и бытовой

техники принадлежавших Семину В.В. Семина К требовала их раздела поровну.

суд пришел к выводу что вышеуказанные предметы являются предметами обычной

домашней обстановки и преимущественное право наследования имеет Макаров

В.[36]

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней

обстановки, решается судом. При решении вопроса о том, что является

предметами обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться

Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года N2 “О

некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании”, где

разъясняется, что спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество

следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода,

разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных

обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные предметы, а

также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не

могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и

обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о

художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу

которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Такие понятия, как доля в уставном капитале, доля в складочном

капитале, вклад в складочный капитал – новые виды наследственного

имущества, которые появились в последние годы в России.

В связи со смертью учредителя (участника) хозяйственного товарищества

или общества необходимо внести изменения в учредительные документы,

зарегистрировать их в государственном реестре, так как права наследодателя

переходят к его наследникам в порядке, предусмотренном законом.

Для реализации права наследования важно определить состав

наследственного имущества. Необходимо учитывать следующее. “При образовании

хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) вносят свой

вклад в имущество этих коммерческих организаций. Вкладом могут быть деньги,

ценные бумаги, другие вещи, имущественные или иные права, имеющие денежную

оценку. Имущество, созданное за счет вкладов участников, принадлежит на

праве собственности хозяйственным товариществам и обществам. Состав этого

имущества и его стоимость могут изменяться в процессе деятельности

коммерческих организаций. Из объявленной же стоимости вкладов участников

хозяйственных товариществ и обществ составляется их уставной (складочный)

капитал, который разделен на доли, принадлежащие учредителям (участникам).

Размер доли каждого участника в уставном (складочном) капитале – величина

хотя и условная, но постоянная и закрепленная в учредительных документах.

Участники хозяйственных товариществ и обществ в процессе совместной

деятельности могут изменять размеры своих долей, но тогда эти изменения

должны быть отражены в учредительных документах и зарегистрированы в

установленном порядке.” [37]

Приняв наследство, наследники либо сами ставятся участниками

хозяйственного товарищества или общества, либо приобретают право лишь на

получение действительной стоимости доли уставного (складочного) капитала.

Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит не

только от желания самих наследников, но и от того, каким образом решен

вопрос о переходе доли уставного (складочного) капитала к наследникам в

действующем законодательстве и учредительных документах этой организации.

В тех случаях, когда уставом общества предусмотрена

необходимость получить согласие участников общества на переход доли к

наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати

дней с момента обращения к участникам общества или в течение иного

определенного уставом общества срока получено письменное согласие всех

участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от

одного из участников общества.

Согласно пункту 6 статьи 93 ГК РФ - если в учредительных

документах предусмотрено, что переход доли к наследникам допускается только

с согласия остальных участников общества, то наследникам может быть и

отказано в переходе доли, но с обязательством выплаты действительной

стоимости доли уставного капитала на день выплаты, или выдать на эту сумму

имущество в натуре. Это могут быть и товарно-материальные ценности, и

денежные средства. Порядок и условия такой компенсации определяются

учредительными документами общества. При этом сама доля умершего переходит

к обществу, которое согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ обязано либо

распределить ее между оставшимися участниками или третьими лицами, либо

уменьшить свой уставный капитал.

При отказе участников общества в согласии на переход доли к

наследникам, если такое согласие необходимо доля переходит к обществу. При

этом общество обязано в течение одного года с момента перехода доли к

обществу (если меньший срок не предусмотрен уставом) выплатить наследникам

умершего участника общества действительную стоимость доли, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный

период, предшествующий дню смерти, либо с их согласия выдать им в натуре

имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за

счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его

уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество

обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму (статья 23

Закона РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”)

Такой же порядок перехода доли уставного капитала к

наследникам умершего участника общества с дополнительной ответственностью

(пункт 3 статьи 95 ГК РФ).

“Особого внимания заслуживает вопрос о праве потенциальных

наследников умершего учредителя общества на участие в управлении делами

общества, в частности, на решение вопросов реорганизации общества до того

момента, как они получат удостоверенное нотариальным органом свидетельство

о праве на наследство. Решение этого вопроса становится особенно важным

потому, что в силу пункта 1 статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной

ответственностью может быть реорганизовано только по единогласному решению

всех его участников.”[38]

Статья 546 ГК РСФСР предусматривает два способа принятия наследства:

путем предъявления нотариальному органу по месту открытия наследства

заявления о его принятии; путем фактического вступления в его владение

(осуществление любых действий по управлению, распоряжению и пользованию

наследственным имуществом). При этом указанные действия должны быть

осуществлены в течении шести месяцев со дня открытия наследства.

“Таким образом, наследники умершего члена общества вправе, не

дожидаясь истечения шестимесячного срока, вступить в фактическое владение

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,

которое, тем не менее, не означает появления у них прав на участие в общем

собрании участников общества с ограниченной ответственностью для решения

вопросов о преобразовании общества в другую организационно-правовую форму.

Объясняется это, прежде всего, тем, что до выдачи нотариальным органом

свидетельства о праве на наследство нельзя с уверенностью утверждать, что

именно фактический владелец доли умершего участника общества с ограниченной

ответственностью будет наследовать его долю в уставном капитале и тем самым

претендовать на право включения в состав участников общества с ограниченной

ответственностью.” [39]

Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так как

наследники умершего участника вступят в свои законные права только спустя

шесть месяцев после смерти наследодателя.

В проекте части Ш ГК РФ в состав наследства участника общества с

ограниченной ответственностью или общества с дополнительной

ответственностью входит доля этого участника в уставном капитале общества,

если уставом общества не предусмотрено, что такой переход доли к

наследникам допускается только с согласия остальных участников общества.

Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить

наследникам ее стоимость в установленном порядке (статья 1218).

Наследники акционеров акционерных обществ наследуют доли

уставного капитала, выраженного акциями. Акция – это ценная бумага, которая

также является объектом собственности. Акция подтверждает право акционера

участвовать в управлении обществом (за исключением привилегированных

акций), в распределении прибыли общества, в получении доли имущества

общества пропорционально его вкладу в уставной капитал в случае ликвидации

АО. Свободно обращающиеся ценные бумаги, как и акции обществ открытого

типа, могут быть переданы по наследству. В завещании достаточно указать их

номера, в случае отсутствия завещания ценные бумаги переходят по

наследству, как и любое другое имущество.

Здесь важен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг по

наследству, а возможность реализации наследниками умершего перешедших к ним

в порядке наследственного правопреемства прав акционеров.

При принятии наследства новый собственник должен переоформить акции на

свое имя в реестре (списке) акционеров соответствующих акционерных обществ.

Согласно российскому законодательству основное доказательство того, что он

является акционером АО, - это выписка из реестра акционеров. Дело в том,

что акции существуют не только в наличной (в виде ценных бумаг), но и

безналичной форме – в виде записей на счетах (так называемые счета “депо”).

В таком случае факт владения акциями подтверждает выписка из реестра

акционеров. Многие АО вообще не выпускают акции, т.к. это очень

дорогостоящее дело, и вместо акций выдают сертификат или свидетельство (или

выписку из реестра акционеров), которые подтверждают право собственности на

акции.

Не сложно представить ситуацию, когда обладатель акций умирает как раз

накануне общего собрания акционеров. Право собственности наследников

умершего акционера на акции еще не оформлено (так как свидетельство о праве

на наследство выдается по истечении 6-месячного срока со дня открытия

наследства), и, следовательно, в реестре акционеров отсутствует запись о

том, что эти акции в порядке наследственного правопреемства принадлежат

теперь кому-либо из наследников умершего. Возникает вопрос, как будут

учитываться эти акции и кому будет принадлежать право голоса умершего

акционера?

В юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему,

которые, однако, не ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во

мнении, что до выдачи нотариальной конторой свидетельства о праве на

наследство и внесения на этом основании в реестр акционеров акционерного

общества имени нового собственника эти акции участия в голосовании не

принимают[40]. Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той

ситуации, когда количество принадлежащих наследодателю акций невелико. Но

что делать в случае, если умерший являлся собственником большого пакета

акций акционерного общества и при голосовании на общем собрании акционеров

по вопросам повестки дня его голоса играют существенную роль в судьбе того

или иного принимаемого решения?

Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник по закону

и по завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о

принятии наследства, тем самым фактически вступая во владение

наследственным имуществом, что порождает переход права собственности на это

имущество в порядке статьи 546 ГК РСФСР. Но если наследников несколько?

В этом случае мне представляется правильным решение вопроса следующим

путем. Так как 6-месячный срок со дня открытия наследства не истек и доля

каждого из наследников в наследственной массе еще юридически не оформлена,

то можно было бы предположить, что акции находятся в общей долевой

собственности наследников умершего акционера. Тогда правомочия по

голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по усмотрению всех

участников общей долевой собственности одним из них либо их общим

представителем, полномочия которых должны быть надлежащим образом оформлены

(статья 57 Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 г.)[41]. При

этом правильно было бы дать указание нотариальным конторам в таких

ситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и о составе всех

наследников как по закону, так и по завещанию, имеющих право на получение

определенной доли в наследственной массе, с целью внесения в реестр

акционеров акционерного общества изменений о собственнике данного

количества акций.

Тем не менее, судам еще предстоит не раз встретиться с подобной

ситуацией, когда по истечении 6-месяного срока наследник получает

свидетельство о праве на наследство (в данном случае на акции акционерного

общества) и идет в судебные органы для обжалования того или иного решения,

принятого на общем собрании акционеров без учета перешедших к наследнику

акций, дающих право голоса. Думается, что с учетом актуальности данной

проблемы выход будет вскоре найден.

В практике часто встречаются ситуации, когда собственник умирает, а

его наследники, принявшие наследство, не спешат до конца оформлять свое

право собственности на данный вид наследственной массы. Рассмотрим акции АО

“АВТОВАЗ” и наиболее часто встречающуюся ситуацию.

До 01 апреля 1998 года номинальная стоимость акций АО “АВТОВАЗ”

составляла 1000 рублей в масштабе цен до 01 января 1998 года. С 01 апреля

1998 года номинальная стоимость акций увеличилась до 500 рублей

(деноминированных). Ввиду этого многие наследники умерших после 01 апреля

1998 года не оформляют наследство на акции, т.к. государственная пошлина

значительно увеличилась, а количество акций при большом стаже работы

умершего на заводе достаточно велико. При этом акции АО “АВТОВАЗ” на

сегодняшний день не имеют большого хождения на рынке ценных бумаг. И

продать их можно по цене значительно ниже номинальной.

Например, умершему 25 марта 1998 года принадлежало 85 акций АО

“АВТОВАЗ”. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает

государственную пошлину в размере 85 копеек, так как на момент смерти

наследодателя номинальная стоимость акций составляла 1000

неденоминированных рублей.

Умершему же 14 августа 1998 года принадлежало также 85 акций АО “АВТОВАЗ”.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус взимает

государственную пошлину в размере 425 рублей, так как на момент смерти

наследодателя номинальная стоимость акций составляла 500 деноминированных

рублей.

Разница в государственной пошлине налицо. Поскольку

наследниками являются чаще всего супруги-пенсионеры, платить пошлину в

таком размере они не в состоянии, поэтому наследственные дела остаются не

законченными.

И здесь возникает вопрос: Как поступить акционерному обществу с

акциями и неполученными дивидендами умерших акционеров в случае отсутствия

наследников или если последние по каким-либо причинам не оформили право

наследства в установленный законодательством шестимесячный срок? Переходят

ли в таком случае акции и дивиденды в собственность акционерного общества?

Доктор экономических наук А.Фельдман так отвечает на поставленные вопросы:

“Согласно пункта 20 Положения о порядке выплаты по акциям и процентов по

облигациям от 10.01.92 года “дивиденд, не востребованный владельцем или его

законным правопреемником или наследником в установленные для истечения

исковой давности сроки, перечисляется в доход республиканского бюджета РФ”.

Тот же самый порядок (согласно действующему гражданскому законодательству)

применяется и для невостребованных акций”.[42]

Согласно пункта 3 статьи 1218 проекта части Ш ГК РФ “В состав

наследства участника акционерного общества (акционера) входят

принадлежавшие ему акции”.

Наследование предприятия. В соответствии со статьей 213 ГК РФ

предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Говоря о

наследовании предприятия следует подчеркнуть, “что:

1. во-первых, под предприятием в данном случае понимается

имущественный комплекс, используемый предпринимателем в своей

деятельности, а не самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный

в установленном законом порядке для производства продукции,

выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения

общественных потребностей и получения прибыли;

2. во-вторых, речь идет преимущественно об индивидуально-частных

предприятиях, поскольку во всех остальных случаях наследуется

определенная доля или пай в имущественном комплексе предприятия.

Исключение, правда, составляют акционерные общества закрытого типа,

где может оказаться один учредитель, владеющий 100% акций (пункт 6

статьи 98 ГК РФ). Однако формально и в этом случае наследуется не

предприятие в целом, а акции предприятия.”[43]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.